Сможет ли мой ребенок претендовать на наследство?

Как гарантировано завещать жилье детям и защитить их от других наследников?

Сможет ли мой ребенок претендовать на наследство?

Во многих странах последняя воля усопшего – закон. Однако в нашей стране любое завещание может быть оспорено.

Не редки случаи, когда после смерти человека тут же появляются многочисленные дальние и ближние родственники, претендующие на наследство, в том числе и на недвижимость, особенно на столичную.

Как гарантированно завещать жилье своим детям так, чтобы никто не смог лишить их даже части того наследства, которое вы хотели бы им оставить? И возможно ли это в рамках действующего законодательства?

Наследники первой очереди

Прежде всего, нужно понимать, что дети умершего являются наследниками первой очереди. Но не они одни. Руководитель консалтингового бюро WISECONSALT, юрист Елена Сомусева рассказала Realestate.ru, что в соответствии со ст. 1142 Гражданского Кодекса РФ, наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. В соответствии со ст.

1143 ГК РФ, если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные (общие родители) и неполнородные (общие мать или отец) братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

К примеру если вы решили купить участок в области, то в последующем нужно будет внести его в завещание или оформить на него дарственную.

Казалось бы, все просто: составляй завещание в пользу ребенка и живи спокойно. Но тут есть один нюанс.

«Вы можете завещать свое имущество любому физическому лицу, в том числе и несовершеннолетним детям, но следует помнить, что в России существует такое понятие как обязательная доля в наследстве, – пояснила Елена Сомусева.

– На нее имеют право несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя».

Указанные лица наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

«В моей практике был случай, когда человек приобрел квартиру, которая досталась продавцу в порядке наследования по завещанию, а через какое-то время появился несовершеннолетний сын наследодателя, который ничего не знал о смерти отца и через суд получил долю в квартире, – рассказала юрист. – Покупателю пришлось выкупать его долю, фактически еще раз.

Агентство недвижимости отказалось нести ответственность, хотя ранее этот ребенок был зарегистрирован в этой квартире, и обычная архивная выписка из домовой книги это показала, если бы агентство выполнило свои обязательства по проверке чистоты сделки добросовестно».

Впрочем, не все юристы считают завещание таким уж ненадежным средством.

Председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе отметил, что шансы оспорить завещание, составленное в пользу ребенка, минимальны, и оспорить его право на собственность гораздо сложнее.

«Ребенок такой же участник гражданских правоотношений, как иные лица», – отметил эксперт. Поэтому во многих случаях составить завещание – все-таки лучший вариант развития событий.

Дарственная или завещание?

Итак, если претендентов на наследство много и завещание вы сочли все же не очень надежным способом осуществления своей воли, можно оформить дарственную. Как пояснил юрисконсульт компании IntermarkSavills Антон Ладыгин, альтернативным способом оформить жилье на ребенка, помимо завещания является договор дарения или дарственная.

«Однако разница между этими способами весьма существенная, так как дарственная на квартиру делает наследника собственником квартиры с момента получения на нее новых государственных регистрационных документов. И, соответственно, даритель автоматически лишается всех прав на квартиру, подписывая дарственную, – пояснил эксперт.

– При составлении же завещания наследник получает квартиру только после смерти завещателя. Дарственная может быть юридически оформлена только один раз – завещание же может быть переписано. Она составляется в простой письменной форме и подлежит обязательной государственной регистрации.

Если обе стороны договора дарения по объективным причинам не могут присутствовать при оформлении договора, то это могут сделать родственники или друзья, тогда как завещание должно обязательно быть составлено лично».

Составляя дарственную необходимо четко взвесить все «за» и «против», уверены эксперты.

Директор инвестиционного департамента Tekta Group Роман Семчишин считает, что оформлять дарственную можно только, если родители уверены в своем ребенке и поддерживают с ним доверительные отношения, есть реальная возможность контроля, и имеется большой риск оспаривания завещания третьими лицами (после открытия наследства).

Да, в этом случае не нужно опасаться, что твой ребенок не получит наследство. «Но не факт, что родитель сможет воспитать человека, который потом его не выгонит из этой квартиры, – считает Елена Сомусева. – Плюсы оформления завещания – не будет злоупотреблений со стороны ребенка, когда родитель будет в преклонном возрасте.

Общий минус для ситуации, когда наследником является несовершеннолетний – сделки с наследуемым имуществом сможет осуществлять опекун или попечитель, и от злоупотреблений этих лиц уже никак не подстраховаться. Конечно, есть надежда на органы опеки, но судебная практика говорит о наличии в этих органах коррупционной составляющей, которая ведет к нарушению прав несовершеннолетних».

Как правильно составить завещание?

С чего начать, если вы решили составить завещание? С похода к компетентному юристу, который поможет вам определиться с условиями завещания, а потом уже – к нотариусу, собственно, за составлением завещания.

«В настоящее время нередки случаи ошибок в документах, оформляемых в нотариальных конторах – неправильно указаны ФИО, паспортные данные, адреса объектов, – рассказывает Елена Сомусева. – В моей судебной практике был случай, когда нотариус ошиблась в завещании и указала ошибочный адрес объекта наследования.

Когда пришло время оформлять права наследования, то дочь наследодателя не смогла вступить в наследственные права по завещанию.

Ситуация была осложнена тем, что помимо нее были и другие наследники, которые при жизни наследодателя получили свои доли в имуществе наследодателя, но не преминули воспользоваться своим правом на наследство и существенно уменьшить долю дочери наследодателя».

Отсюда вывод: внимательно читайте то, что подписываете, сверяйте все даты, адреса и личные данные всех участников процесса, проверяйте правильность написания объектов недвижимости в завещании во избежание последствий.

«Вы можете завещать принадлежащее вам жилье, кому захотите, – пояснил Антон Ладыгин. – Это может быть ребенок, в том числе и несовершеннолетний. Можно даже завещать свое жилье зачатому, но еще не родившемуся ребенку. Жилье можно завещать одному наследнику или разделить в долях между несколькими наследниками».

Кроме того, по словам эксперта, в завещание можно включить условие, по которому за счет наследства от наследника или наследников требуется выполнить какую-либо обязанность имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц. Это называется завещательный отказ.

Можно включить в завещание условие и другого характера, требующее от наследников за счет своей доли в наследстве совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение).

Завещание может содержать условия разного характера одновременно: и отказ, и возложение.

Единственное, чего нельзя будет сделать – это включить в завещание условия, которые ограничивают гарантированные российской конституцией права и свободы граждан.

Например, нельзя требовать от наследников выполнения условия о выборе профессии, проживания в определенном населенном пункте, переходе в другую веру или об отказе от таковой, о вступлении в брак или же об отказе от вступления в брак с кем-либо.

Нельзя вносить условие, по которому наследник будет обязан пожизненно содержать кого-либо. Также нельзя ставить условием завещания ограничение права наследника распоряжаться унаследованным жильем – обязательство не продавать, не дарить, не сдавать в аренду.

В то же время можно оговорить в завещании, что в случае продажи унаследованного жилья наследник обязан выплатить часть стоимости еще кому-либо.

В экстренном случае

Как правило, нотариуса можно вызвать на дом или в больницу, чтобы составить завещание. Однако в очень срочных случаях вместо нотариуса завещание может заверить главврач больницы – это допускается законом, хотя и бывает крайне редко.

По словам Елены Сомусевой, главврач может отказать в удостоверении завещания, если сомневается в адекватном восприятии действительности пациента.

Чтобы завещать недвижимость ребенку, необходимо предоставить нотариусу следующие документы:

• ваш паспорт; • правоустанавливающие документы на недвижимость; • если вы завещаете долю в жилье, к документам нужно будет добавить соглашение об определении долей;

• если жилье является вашей личной собственностью, потребуется предъявить нотариально удостоверенное заявление о том, что на момент приобретения права собственности на жилье вы не состояли в браке.

Важно понимать, что оформить завещание можно только лично, это нельзя сделать через представителя.

По словам наших экспертов, завещание составляется в 2 экземплярах в письменной форме – пишется от руки либо печатается, а затем подписывается завещателем в присутствии нотариуса, который удостоверяет подлинность подписи. Один экземпляр завещания остается у нотариуса, второй – у завещателя. Нотариус обязан хранить тайну завещания.

Если вы не хотите, чтобы содержание завещания было известно и самому нотариусу, можно оформить закрытое завещание. Оно передается нотариусу в запечатанном конверте в присутствии двух свидетелей, которые подписывают конверт. В этом случае необходимо собственноручно написать текст завещания и подписать его.

Завещание можно оформить в присутствии свидетеля, если есть основания подозревать, что после вступления в силу завещание будет оспорено в суде, под тем предлогом, что оно фальшивое. «Свидетель поможет доказать законность завещания, если завещание будет оспорено под предлогом того, что завещатель действовал под принуждением, был недееспособен и т. п.

Свидетель, как и нотариус, обязан хранить тайну завещания», – подчеркнул Антон Ладыгин.

Уведомление

Согласно ст. 61 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1), нотариус обязан известить об открытии наследства тех наследников, место жительства или работы которых ему известно.

«Важно понимать, что закон не обязывает нотариуса истребовать справку с места жительства наследодателя или иным образом проводить розыск наследников», – пояснила Елена Сомусева. Таким образом, необходимо для родителя, который хочет обеспечить своего ребенка наследством позаботиться о том, чтобы в случае его смерти, ребенок не испытывал трудностей с оформлением наследственных прав.

«Для этого я рекомендую раздать копии завещания близким родственникам или друзьям, которые в случае смерти родителя сообщат ребенку о наследстве», – рекомендует эксперт.

Константин Трапаидзе добавил, что регистрация ребенка по месту жительства значения не имеет, но ребенок зарегистрирован по месту проживания, то с юридической точки зрения его будет проще уведомить.

«По закону со дня смерти завещателя и в течение 6 месяцев получить оставленное в наследство имущество невозможно, так как полгода предоставляется тем потенциальным наследникам (кроме основных), которые пожелают объявиться и претендовать на оставшуюся собственность, – пояснил Антон Ладыгин.

– Только по прошествии 6 месяцев нотариус вправе заняться наследством. Наследнику необходимо обратиться к нотариусу по месту последней регистрации наследодателя. Если выяснится что наследуемое имущество уже принято кем-то из наследников по закону, то будет необходимо обратиться и с иском к этим лицам.

Если ребенок сам не может совершить указных действий, это должны сделать его родители или иные законные представители».

Если ребенок несовершеннолетний

По словам Елены Сомусевой, полноправным владельцем ваш наследник станет только по достижению 18-ти лет. До его 14-летия при отсутствии законных представителей сделки с отчуждением жилых помещений осуществляет опекун*, а с 14-18 лет – попечитель**, но всегда с согласия органов опеки и попечительства.

Антон Ладыгин добавил, что родители или лица, их заменяющие, являются законными представителями детей и могут отчуждать жилье, собственником которого являются их подопечные.

«При продаже жилой недвижимости принадлежащей несовершеннолетнему, ему обязательно должна быть предоставлена другая жилплощадь, причем не хуже предыдущей, – отметил эксперт. – За соблюдением этого условия следят органы опеки и попечительства.

Они обязаны вмешаться, если собственность ребенка отчуждают, не предоставляя ему аналогичных условий, то есть доли в квартире (или целой квартиры, если ему принадлежала вся жилплощадь), не худшей, чем та, в которой несовершеннолетний жил раньше.

Причем будет учтен метраж, район, общее состояние помещения, близость детских образовательных и оздоровительных учреждений и многое другое. Если данное условие не соблюдено, то ребенка могут отказаться снять с регистрации в принадлежащей ему квартире. Также в будущем это может привести к признанию сделки недействительной».

Если вам не внушают доверия государственные органы опеки, и есть вероятность того, что наследник вступит в свои права несовершеннолетним, единственный родитель такого ребенка вправе определить самостоятельно на случай своей смерти опекуна или попечителя. Соответствующее распоряжение он может сделать в заявлении, поданном в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка.

Мария Лукина

*Опекун – это человек, которому на правах родителя поручено опекунство над ребенком. Опекунство действует до достижения ребенком 14 лет. С 14 до 18 лет в свои права вступают попечители.

**Попечитель – лицо, заботящееся об интересах, нуждах или потребностях ребенка, защищает его права и интересы в рамках попечительства. Бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего подопечного имеют преимущественное право быть его опекунами или попечителями перед всеми другими лицами.

Источник: https://www.realestate.ru/usefuls/kak-garantirovano-zaveschatj-zhilje-detyam-i-zaschititj-ih-ot-drugih-naslednikov-110/

Имеют ли право на наследство дети гражданского мужа: особенности оформления имущества

Сможет ли мой ребенок претендовать на наследство?

Многие семейные пары не стремятся оформлять свой союз юридически. Появляется так называемый гражданский брак, в котором рождаются дети. Они имеют такие же права, как и ребенок, воспитываемый родителями в рамках официальной семьи.

Например, это касается вопросов воспитания, финансового обеспечения. А также ребёнку может быть присвоена фамилия отца. Соответствующая запись делается в свидетельстве о рождении малыша. Аналогичные права имеют и дети, рожденные от других женщин как в браке, так и без него.

Однако если отец впоследствии умирает, то возникает следующий вопрос: а имеет ли ребенок умершего гражданского мужа право на наследование его имущества? Здесь существует множество правовых тонкостей, с которыми мы попытаемся разобраться в данной статье. Но для начала приведем немного теории.

Юридические особенности гражданского брака

Первым признаком является то, что семейный союз не регистрируется официально через орган ЗАГСа. Люди живут вместе, не обременяя себя правовыми процедурами по оформлению брачных отношений.

https://www.youtube.com/watch?v=Zw8JvuM4A8I

Такая пара приобретает имущество, у неё на свет появляются дети. Однако у данной формы существования семьи имеются как свои плюсы, так и недостатки.

Например, внебрачный ребенок имеет право на алименты, прописанные семейным законодательством. Однако для этого факт отцовства следует закрепить документально.

Если умирает гражданский муж, то его супруга не имеет право на наследование. В то же время дети (при подтверждении отцовства) будут входить в первую очередь наследников. Законодательство не разграничивает в этом отношении детей, рождённых в официальном браке и вне его.

Имущество, нажитое в гражданском браке, не относится к совместной собственности супругов. Поэтому к его разделу Семейный кодекс отношения не имеет. Ранее Верховный Суд разъяснил, что у пары возникают права общедолевой собственности.

Впрочем, люди могут закрепить все договорённости по имуществу между собой документально. Однако практика показывает, что суды скептически относятся к таким соглашениям.

Судьба имущества, принадлежавшего гражданскому мужу

Первый из вопросов состоит в том, кто является наследником гражданского мужа. Будем исходить из того, что завещания составлено не было. В таком случае в первую очередь наследства войдут мать и отец умершего мужчины.

Бывает так, что человек живёт в гражданском браке, не прекратив при этом по установленной процедуре предыдущих отношений. Тогда официальная супруга также будет претендовать на имущество.

Если есть дети мужа от первого брака, наследство им также полагается наравне с родителями покойного. Причём, когда у мужчины есть дети от разных женщин, все они станут претендентами на наследство, в рамках первой очереди.

Гражданская жена может попасть в первую очередь если будет установлен факт брачных отношений в судебном порядке. Для этого нужно обращаться с заявлением в суд.

В качестве доказательств могут быть использованы:

  • показания соседей и родственников пары, о длительном совместном проживании и ведении общего хозяйства;
  • факт регистрации по одному адресу;
  • документы по приобретению имущества для совместных нужд;
  • совместные фотографии, письма, поздравительные открытки.

Указанный перечень доказательств факта брачных отношений, может быть дополнен в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

Права детей на наследство отца

Права ребёнка после смерти гражданского мужа возникают в силу закона или же по написанному завещанию. Дети, независимо от возраста или пола включается в первую группу наследников.

Если у скончавшегося гражданского супруга было несколько детей, все они будут призваны к наследству.

Чтобы претендовать на определенную часть имущества от отца, следует документально подтвердить родственную связь мужчины и ребенка.

Для этого нужны документы:

  • решение суда об установлении отцовства;
  • свидетельство о рождении.

Подтвердить родственные связи с ребенком можно как при жизни гражданского мужа, так и после его кончины. Другое дело, что сделать это в суде будет достаточно тяжело. Для этого потребуется объёмный массив доказательств, в том числе и проведение экспертизы ДНК.

Случается и так, что мужчина оставил завещание только в пользу одного из своих несовершеннолетних детей. Тогда другие сыновья или дочери также не останутся без имущества. В действие вступит правило обязательной доли в наследстве (ст.1149 ГК РФ).

Доля или все имущество

В гражданском браке такого понятия, как общая собственность нет. За каждым из граждан закрепляется та часть имущества, которая оформлена по документам.

Однако нередко тяжело обозначить состав долей в гражданском союзе. Поэтому выходом может стать обращение в суд. Предметом иска будет как признание собственности общедолевой, так и ее раздел. При этом в иске пишется конкретное имущество.

Но и здесь возможны варианты. Допустим, предметом спора является только квартира. Тогда вместо раздела может быть предложена альтернатива —денежная компенсация. Это значит, что второй стороне предоставляется финансовая компенсация.

Сказанное касается и случаев, когда объектом наследства будет выступать автомобиль. Физически его разделить нельзя. Теоретически возможен следующий сценарий.

В судебном порядке можно признать автомобиль совместной собственностью, наследник получит машину, либо денежную компенсацию за нее.

Сказанное касается наследства ребtнка после смерти гражданского мужа.

Таким образом, ему может достаться:

  1. Доля отца или её часть в общедолевой собственности участников гражданского брака.
  2. Имущество отца, которое было обретено им не в рамках брака.

Таковы общие принципы вступления в наследство (если говорить применительно к гражданской семье). Вместе с тем, каждая ситуация может иметь свои особенности.

Супружеская доля, когда брак не зарегистрирован

Выше мы говорили о детях. Но и у гражданской жены также могут быть планы на оформление наследства. Особенно это касается случаев, когда пара была вместе много лет.

По общему правилу, законодательство не дает возможности неофициальной супруге вступить в наследство, если речь идет о наследовании по закону.

Однако существуют исключения.

Иждивение

Вместе с детьми гражданская жена может оформить в том случае, если сумеет доказать по суду нахождение у супруга на иждивении не менее года. Для этого следует собрать справки, прочие доказательства.

Судебное решение о признании иждивенцем следует предъявить нотариусу в числе других необходимых документов.

Факт брачных отношений

Гражданская жена может доказать, что достаточно долго проживала вместе с мужем и за это время были сделаны накопления или приобретено много собственности.

Тогда по суду супруга может добиться части имущества в качестве общей долевой собственности. Важно только правильно составить и подать соответствующий иск.

Выдел доли в общем имуществе

Этот процесс осуществляется по правилам, предусмотренным ГК РФ. Если гражданские супруги не пришли к согласию в отношении имущества, то подаётся судебный иск.

В нем указывается, какое именно имущество должно отойти к истцу. Естественно, что свои требования следует обосновать и подтвердить документально.

Смысл выдела состоит в том, чтобы исключить часть имущества из наследственной массы.

Ответчиком по делу будет второй участник гражданских отношений. Иск подаётся по месту проживания оппонента. Однако если спор зашёл о земле и недвижимости, то дело будет слушать суд на территории их нахождения.

За подачу иска надлежит внести госпошлину исходя из стоимости оспариваемых объектов собственности. После вынесения решения и вступления его в силу стоит позаботиться об исполнительном листе. Если вторая сторона не захочет отдавать имущество, изымать его придётся дополнительно.

Процедуру выдела доли в общем имуществе облегчит, установление факта брачных отношений в суде.

Как вступить в наследство: общие принципы

Итак, умирает гражданский супруг и приходит время обратиться к нотариусу. От имени ребёнка это может сделать его мать или другой законный представитель (например, бабушка).

Независимо от того, каким образом досталось наследство (по закону или завещанию), нанести визит в нотариальную контору следует в течение полугода со дня смерти супруга.

Ниже мы рассмотрим общий алгоритм вступления в наследство.

По закону

Начинать весь процесс стоит со сбора документов. Как все будет готово, следует идти к нотариусу. Там оформляется заявление о выдаче свидетельства на право наследования.

Кроме него понадобятся:

  • свидетельство о смерти;
  • личный паспорт и свидетельство о рождении ребёнка;
  • доказательства родства ребенка с покойным гражданским мужем;
  • документы о наследуемом имуществе, включая данные по его стоимости.

Через полгода после смерти отца нотариус оформляет свидетельство о наследстве. За него платится госпошлина в сумме от 0.3 до 0.6 процентов от стоимости доставшейся собственности.

Полученное свидетельство является основанием для перерегистрации имущества на имя ребенка.

По завещанию

Процедура мало чем отличается от описанной выше. Начать следует с поиска завещания.

Для этого лучше всего обратиться к нотариусу по месту жительства умершего гражданского супруга. Дальше пакет документов и порядок действий идентичный.

Варианты распределения имущества

Существует несколько схем, по которым происходит наследование имущества от умершего гражданского мужа. Здесь все зависит от времени вступления в наследство и состава собственности.

Принцип очередности

Он говорит о том, что каждая очередь наследников призывается к оформлению имущества одна за другой. Даже если очередь представляет только один человек, то вся собственность достаётся ему.

Например, если у покойного гражданского супруга не осталось никого кроме ребёнка, то он и будет единственным наследником. Родственники в рамках других очередей к наследству призываться уже не будут.

Принцип свободы распоряжения

Он предусматривает, что любой человек вправе определить судьбу своего имущества на случай смерти. Он может в завещании изложить свою волю относительно того, кому из наследников достанется собственность и в каких пределах.

Вместе с тем, заинтересованное лицо имеет право оспорить завещание. Для этого запускается отдельный судебный процесс.

Если дело по наследству на имя ребенка уже заведено, но появились новые законные претенденты на имущество, то спор в отношении него также рассматривает суд по иску об оспаривании завещания.

В ходе рассмотрения спора есть смысл подать ходатайство о приостановлении нотариусом ведения наследственного дела.

Некоторые исключения

Ребёнок не наследует после отца в том случае, если родство не будет подтверждено документально. Если дело касается официального брака, то отцовство мужчины подразумевалось автоматически. Однако в гражданских союзах бывает всякое.

Наследования не происходит в том случае, если у умершего не осталось никакого имущества, что также бывает. Или же возьмём ситуацию, когда покойный оставил после себя много долгов. В этом случае оформлять наследство на ребёнка просто нет никакого смысла.

Наследство не оформляется часто тогда, когда вышли уже все сроки обращения к нотариусу. Правда, их в некоторых случаях удаётся восстановить по суду. Однако для этого необходимо подобрать веские основания.

Если составлено завещание совместно с супругой

Сразу скажем, что написание одного завещания от имени двоих людей законодательство запрещает. Однако гражданские муж и жена вправе составить каждый от себя завещание на детей. В нем может быть прописана та доля, которая достанется ребенку после смерти каждого из его родителей.

Правда не следует забывать и об обязательной части, которая полагается ребенку по законодательству. Напомним, что она составляет 50 % от того имущества, которое полагалось бы в ситуации с наследованием по закону.

Предметом двух завещаний может быть имущество, входящее в долю каждого из супругов. Каждый из родителей может завещать ребёнку, принадлежащее ему имущество или часть. При этом перечень вещей должен быть обязательно прописан в завещании.

До смерти его можно поменять несколько раз. При этом каждое из предыдущих завещаний утрачивает свою силу. Часто бывает так, что завещание, созданное в гражданском браке, оспаривается. Но сделать это можно только через суд после ряда судебных заседаний.

Как избежать споров и возможно ли это в принципе

Понятно, что гражданский супружеский союз таит в себе много юридических неопределенностей. И разведённые родители могут иметь конфликты не только в отношении собственности, но и в части объектов потенциального наследства.

Если близкие некогда люди находятся в хороших отношениях, то возможны альтернативные варианты защиты интересов ребёнка. Например, мужчина на свою часть имущества может оформить дарственную или завещание.

Оформление официального брака также имеет свои плюсы с точки зрения правового статуса имущества и его наследования. При таком варианте жена станет наследником после мужа наравне с ребенком.

Все договорённости по имуществу можно закрепить документально. Тогда заинтересованной стороне будет легче отстоять свои права в судебном порядке.

Как бы там ни было, у каждой из пар существуют свои отношения. Поэтому совет от юриста часто не бывает лишним. Специалист сможет подсказать, как правильнее всего поступить в данной конкретной ситуации. Он же поможет все оформить документально.

Обязательно поделитесь с друзьями!

Источник: https://yurist-spb24.ru/nasledstvennoe-pravo/naslednikam/imeyut-li-pravo-na-nasledstvo-deti-grazhdanskogo-muzha.html

Наследство: по очереди и в срок. Кто в первую очередь может претендовать на наследство? Какие сроки его получения?

Сможет ли мой ребенок претендовать на наследство?

На эти и другие вопросы, касающиеся порядка оформления наследственных прав, во время прямой линии в редакции газеты «Гродзенская праўда» ответили нотариусы Гродненского нотариального округа Елена Шалова и Ирина Конч.

ОСПОРИТЬ МОЖНО

Алла Васильевна, ул.

Фомичева, 17:
На моего зятя составлено завещание на половину однокомнатной квартиры матери, но прошло уже больше трех лет, а он так в наследство не вступил и не оформил наследственные права.

Вторая половина квартиры перешла мужу умершей матери, который потом тоже умер. Сейчас в квартире живет его дочь. Может ли мой зять восстановить свои права и продать долю в квартире?

– Ваш зять может обратиться с исковым заявлением в суд для установления факта принятия наследства.

После установления факта принятия наследства ему необходимо будет обратиться в нотариальную контору по последнему месту жительства наследодателя, оформить свои наследственные права, а затем зарегистрировать переход права собственности на долю квартиры в органе государственной регистрации недвижимого имущества.

Если после оформления своих прав он захочет продать свою долю в квартире, в первую очередь он должен предложить второму совладельцу выкупить эту долю, так как у него есть право преимущественной покупки. Если совладелец откажется выкупить долю квартиры, ваш зять сможет предложить ее другому человеку или юридическому лицу.

Ольга, г. Гродно:
Моя мать умерла в апреле прошлого года. Она жила по улице Суворова одна.

В ее документах мы нашли завещание на мое имя и имя сестры и решили, что больше ничего не нужно оформлять.

Но когда захотели продать квартиру, в агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру сказали, что квартира числится за мамой, и нам необходимо оформить наследство. Так ли это?

– Вам с сестрой необходимо оформить свои наследственные права. Для этого подать заявление в нотариальную контору по последнему месту жительства вашей матери о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Сделать это надо в течение шести месяцев со дня открытия наследства, то есть со дня смерти гражданина. Признается, что наследники приняли наследство, когда они фактически вступили во владение или управление наследственным имуществом.

При этом они приняли меры к сохранению имущества, к защите его от притязаний третьих лиц, оплатили за свой счет расходы на содержание имущества, долги наследодателя или получили от третьих лиц причитающиеся суммы денег. Вы с сестрой пропустили шестимесячный срок для принятия наследства.

Однако, если у вас есть документы, подтверждающие фактическое принятие наследства, такие, как, например, справка о проживании наследника на день открытия наследства либо в течение установленного законодательством срока для принятия наследства по одному адресу с наследодателем либо в наследуемом жилом помещении, справка о том, что в установленный законодательством для принятия наследства срок наследник пользовался наследственным имуществом, принял меры к его сохранению (обрабатывал земельный участок, делал ремонт.), документ, подтверждающий расходы на содержание имущества и другие, вы можете обратиться в нотариальную контору с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если таких документов нет, – в суд. Если суд признает вас наследниками, принявшими наследство, тогда приходите с решением суда в нотариальную контору для получения свидетельства о праве на наследство.

Александра, г. Гродно:
В феврале этого года умерла моя мама, завещания не было. Мои брат и сестра вступили в наследство на квартиру. Я находилась за границей и не могла приехать оформлять наследство, в наследуемой квартире зарегистрирована не была. Могу ли я сейчас вступить в наследство?

– Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия. Вы этот срок пропустили. В этом случае наследники, принявшие наследство, могут подать нотариусу заявление о согласии на принятие наследства наследником по истечении установленного срока.

Если заявление подается нотариусу не лично наследниками, подлинность подписи на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Если ваши брат и сестра не подадут такие заявления, вам необходимо обратиться в суд для установления факта принятия наследства.

НАСЛЕДНИКИ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ

Артем:
Я живу вместе с бабушкой. Отца нет, а моя мама, единственная дочь бабушки, давно уехала и место ее нахождения неизвестно. Бабушка говорит, что когда она умрет, я унаследую квартиру и никаких завещаний составлять не надо.

– В соответствии со статьей 1057 Гражданского кодекса Республики Беларусь наследниками по закону первой очереди являются дети, супруг и родители умершего.

Внуки наследодателя и их прямые потомки наследуют только по праву представления, то есть, если дед или бабка пережили родителей внуков.

Поэтому, если бабушка не завещает вам свое имущество, то по закону к наследованию будут призываться наследники согласно очередности. Ваша мать является наследником первой очереди.

Иван Матвеевич:
Мне 75 лет. Моя жена умерла в июле этого года. Она составила завещание на свою единственную дочь. Квартиру мы покупали, когда были с ней в браке. Я сейчас на пенсии. Имею ли я право на наследство?

– Так как наследуемая квартира была приобретена в период брака, то до получения свидетельства о праве на наследство вам необходимо получить свидетельство о праве собственности на ½ долю квартиры, приобретенной вами с супругой в браке и зарегистрированной на ее имя. Соответственно в состав наследства поступит ½ доля квартиры.

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Республики Беларусь, как нетрудоспособный супруг наследодателя независимо от содержания завещания вы имеете право на обязательную долю в наследстве: на половину доли, которая причиталась бы вам по закону.

Поскольку наследников по закону два – вы и ваша дочь, то вам будет причитаться ¼ доля в наследстве.

Иван Петрович:
Я вступил в наследство на машину и гараж после смерти моего отца. Наследников больше не было. Квартира оформлена на бывшую жену отца, он покупал ее вместе с ней в браке. Смогу ли я как наследник отца получить долю в этой квартире без обращения в суд?

– В соответствии со статьей 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из них оно приобретено либо кем внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью.

По письменному заявлению вы как наследник можете получить в нотариальной конторе по месту открытия наследства свидетельство о праве собственности, но только с письменного согласия пережившего супруга.

Если же жена вашего отца откажется давать согласие на выдачу свидетельства о праве собственности на имя умершего супруга, вам необходимо обращаться в суд за выделением доли умершего отца.

Мария:
В апреле этого года у меня умер брат, у него остался жилой дом. Завещание он не составлял. На момент смерти проживал один, но у него осталась дочь, которая живет в другом городе и на оформление наследства после смерти отца не претендует. Могу ли я как сестра претендовать на наследство своего брата и в какой срок мне нужно обращаться за оформлением прав?

– Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители умершего. Внуки наследодателя и их прямые потомки наследуют по праву представления. Вы являетесь наследником второй очереди.

При этом по закону наследники каждой последующей очереди получают право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от наследства, непринятия ими наследства либо отказа от него. Следовательно, право на наследование у вас будет, если дочь брата откажется от наследства или не примет его.

Общий срок для принятия наследства – шесть месяцев со дня его открытия (со дня смерти гражданина). Однако если право наследования у вас возникает в случае отказа дочери от наследства, вы можете принять его в течение оставшейся части шестимесячного срока, а если эта часть менее трех месяцев, то в течение трех месяцев.

Если же дочь не откажется от принятия наследства, а попросту не примет его в течение шести месяцев, для принятия наследства у вас будет еще три месяца со дня окончания шестимесячного срока.

КОМУ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ?

Виктория, пр. Клецкова, 24:
Муж не вступил в права наследства части квартиры после смерти своей матери. Другая часть однокомнатной квартиры принадлежит детям его отчима. Недавно нам пришел счет из ЖЭСа за коммунальные услуги на его долю квартиры за полгода. Должны ли мы платить по этому счету?

– По всем вопросам, касающимся оплаты коммунальных услуг, необходимо обращаться в расчетно-справочный центр, который выставил вам счет. Для оформления наследственных прав после смерти матери вашему супругу необходимо обратиться в нотариальную контору по последнему месту жительства умершей.

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ

Сергей, ул. О. Соломовой:
Мои родители жили в Могилевской области. Отец умер в 2015 году, после чего я забрал мать и прописал ее в своей квартире. Мама умерла в августе этого года. Как мне оформить наследство на дом, в какую нотариальную контору необходимо обратиться?

– Так как ваша мама жила вместе с отцом и после его смерти фактически приняла наследство, то ваше наследство будет открываться по последнему месту ее жительства, а именно в нотариальной конторе №2 Октябрьского района Гродно на улице Советских пограничников, 95. По вашей просьбе нотариус может запросить все необходимые для оформления наследства сведения и документы.

Ирина АНИКЕВИЧ, «Гродзенская праўда», 6 октября 2017 г.

Источник: http://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2017/october/25854/

Верховный суд разъяснил, как распределить неделимое наследство

Сможет ли мой ребенок претендовать на наследство?

Верховный суд дал разъяснение судьям, как рассматривать наследственные споры, если речь идет о так называемом неделимом имуществе и на него претендуют наследники с равными правами.

Такие споры, по мнению опытных юристов, – из числа самых долгих и дорогих. Попытки наследников поделить между собой движимое и недвижимое имущество крайне редко проходят без многолетних судебных баталий.

Когда есть одно наследство, а претенденты имеют практически равные права, очень трудно решить, кому достанется недвижимость, а кому денежная компенсация за долю в этом наследстве.

Именно для разъяснения подобных правовых коллизий Верховный суд и разобрал один из многочисленных и типичных наследственных споров.

Если в наследство остается то, что разделу в принципе не подлежит, например, квартира, то ситуация окончательно заходит в тупик, потому как встает вопрос, как делить квадратные метры. А такое, с ростом числа собственников недвижимости в нашей стране, случается все чаще.

Итак, место действия – Москва, где Люблинский районный суд слушал дело наследников, которые не смогли договориться между собой мирно. Спорили зять с тестем и тещей. Предмет спора – двухкомнатная небольшая квартира, в которой жили муж с женой. Жена и ее отец были собственниками этой квартиры.

Каждому в ней принадлежала половина. После смерти женщины на оставшееся наследство стали претендовать трое – ее муж и отец с матерью. Завещания не было, поэтому все трое оказались наследниками по закону. Но отец с матерью имели свое жилье, где обитали и были прописаны. А вдовец жил в спорной квартире и другого жилья не имел.

В районный суд обратился отец умершей женщины, которому в квартире принадлежала на правах собственности половина и еще часть из того, что было в собственности его умершей дочери. Отец считал, что у него есть преимущество в получении неделимого наследства – квартиры.

А остальные наследники должны получить компенсацию, сообразно размерам своей доли. Истец в суде рассказал, что предлагал зятю компенсацию рыночной цены его доли, но тот не согласился. Раз не получилось договориться мирно, то пришлось просить о разделе квартиры суд.

Районный суд, рассмотрев это дело, отцу в итоге отказал. Спустя четыре месяца Московский городской суд заявил, что согласен с таким решением. Так дело дошло до Верховного суда. Он со своими коллегами не согласился. И аргументировано доказал с помощью закона свои позиции.

Итак, районный и городской суды, когда отказали истцу, рассудили дело следующим образом. Отец на момент смерти дочери, хотя и имел в квартире свою половину, но в ней не жил.

А другой наследник – муж покойной, напротив, больше 10 лет состоял в зарегистрированном браке и жил именно в спорной квартире, при этом у него другого жилья нет. Поэтому районный суд посчитал его нуждающимся в спорном наследственном имуществе.

Хотя ему принадлежала в этой квартире лишь 1/6 доля, суд оставил квартиру вдовцу.

С подобными выводами Судебная коллегия по гражданским делам не согласилась.

Верховный суд напомнил коллегам статью 1168 Гражданского кодекса. В ней говорится, что наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет преимущества на получение вещи, находящейся в общей собственности.

Преимущество такой наследник имеет перед другими наследниками, которые не были участниками общей собственности независимо от того, пользовались они этой вещью или нет. Наследники, которые постоянно пользуются неделимой вещью, входящей в состав наследства, при дележе имеют преимущество перед другими наследниками.

О неделимой вещи в нашем законодательстве сказано так.

Если в состав наследства входит жилое помещение (дом, квартира, дача и тому подобное), раздел которого в натуре невозможен, то наследники, проживающие в этом доме ко дню открытия наследства и не имеющие другого жилья, имеют перед другими наследниками преимущество.

Что достанется остальным наследникам, сказано в статье 1170 Гражданского кодекса. Там говорится, что тот, кому досталось больше, из-за невозможности поделить неделимое, должен передать другим наследникам остальное имущество из наследства или компенсировать потери деньгами.

По поводу возникающих у судов вопросов при дележе имущества был специальный пленум Верховного суда в прошлом году (N9 от 29 мая 2012 года).

Пленум подтвердил главное для нашей ситуации – наследники, которые к моменту появления наследства жили в неделимом наследственном имуществе и не имеющие другого жилья, действительно могут получить преимущество в получении объекта.

Но лишь при одном условии – если отсутствуют наследники, обладающие совместно с наследодателем правом общей собственности на недвижимость.

Остальные наследники, у которых нет преимущественного права, пленум подчеркнул – даже без их согласия, и величины их доли получат компенсацию. Но суд может и отказать в преимущественном праве, если компенсация будет несоразмерной или ее предоставление не гарантируется.

В нашем случае установлено, что тесть предлагал зятю компенсацию вполне соразмерную. Сумму назвал независимый оценщик. Из этого Верховный суд делает вывод, что районным судом были установлены все “юридические значимые обстоятельства для правильного разрешения спора”. Несмотря на это, суд все же оставляет зятю жилье.

Верховный суд удивлен, почему районный не пишет, каким образом отсутствие у вдовца другого жилья и факт его многолетнего проживания в спорной квартире, влияет на права тестя. Ведь истец оказался не только наследником, но и собственником части наследственного имущества. А квартира, замечает высший суд, вообще-то двухкомнатная и суд мог определить право пользования зятю одной из комнат.

В общем, это дело Верховный суд велел пересмотреть заново с учетом разъяснений.

Источник: https://rg.ru/2013/07/23/nasledstvo.html

Вопрос права
Добавить комментарий