Наследование по закону имущества спустя 2 года

Наследственное право. Лекция для слушателей РШЧП

Наследование по закону имущества спустя 2 года

На завтра, 13 декабря 2019 года, в московском отделении РШЧП запланировано занятие по дисциплине «Наследственное право». Пользы от общения ощутимо больше, если аудитория имеет доступ к материалу заранее. Закон.ру предоставляет возможность преодолевать границы учебного класса.       

Часть 1.

Право не может повлиять на то, что человек смертен. Ему остается регулировать последствия ухода из жизни.

Причем, иногда весьма удачно, когда оформление наследственных прав и распределение наследства осуществляется преемниками, несмотря на их несовпадающие интересы, без особой потери времени и средств либо когда оставшееся имущество продолжает выполнять те социально-значимые задачи, которые определил ушедший из жизни собственник.

Взглянем чуть шире. Как известно, деление права на отрасли и институты не исключает взаимовлияния и мало что значит для обывателя. Считается, что недавняя популярность трастов была связана, во многом с желанием избежать уплаты налога на наследство.

Во многом «благодаря» существованию высокого налога (например, во Франции максимальная ставка налога для сожителя, получившего имущество по завещанию или в дар, составляет 60 процентов) за рубежом процветает целое направление юридической деятельности, именуемое estate planning. В России в настоящее время налога на наследство нет.

Тем не менее и в России налоговые аспекты наследования следует учитывать.

Например, в случае, когда в состав будущего наследства поступит имущество, которое наследник, скорее всего, оперативно продаст (допустим, когда-то приватизированная московская квартира достается наследнику, проживающему за границей), конвертацию в деньги желательно произвести при жизни.

В противном случае наследник не сможет воспользоваться сроком владения наследодателя и вынужден будет заплатить налог на доходы физического лица (для нерезидента – 30 процентов).

 В связи с отсутствием у россиян традиции планирования передачи капиталов по причине недавнего появления последних, estate planning у нас мало востребован на практике (предложение «привести дела в порядок» воспринимается враждебно). Вместе с тем, исследования в этом направлении выявляют отсутствие монополии наследственного права и разнообразие способов внезавещательного определения судьбы имущества на случай смерти (личное страхование, корпоративные договоры, рента, опционы, перераспределение имущества супругов на случай смерти).  

Вернемся к наследственному праву. Оно определяет судьбу благ, принадлежавших умершему. Традиционно большее внимание уделяется материальным благам. Однако нематериальные блага также входят в орбиту наследственного права (в качестве общего правила они прекращаются, но некоторые могут быть осуществлены другими лицами (обнародование произведения) или охраняться (достоинство, авторство).

Переживших, как правило, больше всего интересует, что произойдет с имуществом умершего. Принципиально здесь возможны два варианта. В обществах, не знающих или не признающих частной собственности, имущество умершего остается государству, общине и т.п. В таком случае можно сказать, что наследования нет, значит нет и наследственного права.  Достаточно свежий пример – Россия, 1918 год.

Второй вариант заключается в том, что оставшееся имущество превращается в наследство и по различным правилам распределяется между лицами, которых право считает заслуживающими получить имущество наследодателя. Что это за «различные правила»? Речь, прежде всего, идет о двух моделях. 1.

Универсальное преемство, применяемое странами континентального права вследствие рецепции римского права, когда наследники заступают на место наследодателя во всех способных к преемству правах и обязанностях. 2.

Ликвидация наследства, действующая в странах общего права, когда наследство поступает назначенному судом личному представителю, управление имуществом и погашение долгов происходит при участии суда, а затем чистый остаток передается бенефициарам умершего (термин «наследник» зачастую не используется).

Вторая модель более удобна для кредиторов (с учетом того, что универсальность преемства уже у римлян перестала сопровождаться безусловной неограниченной ответственностью по долгам) и позволяет избегать общности на стороне правообладателя, первая представляется менее затратной (зачем в принудительном порядке обращаться к помощи государства, если никто не спорит).

 В обоих случаях во втором варианте право определить круг получателей имущества предоставляется, прежде всего, самому собственнику. И тут появляются исследования о способности к выражению воли на случай смерти, обоснованности предъявляемых формальностей, толковании завещаний, допустимых посмертных распоряжениях и их безотзывности.

Однако современный человек, и россияне здесь не являются исключением, не склонен думать об уходе. Поэтому государство охотно приходит на помощь. Здесь исследователь выявляет те или иные мотивы, которыми должен руководствоваться законодатель. Но государство это не только помощник, но и наставник. Оно определяет круг лиц, который вправе претендовать на наследство, независимо от воли завещателя. В этом аспекте требует выяснения вопрос об оправданности вмешательства в частную собственность.          

Сила советской традиции. Как я упомянул, наследование производно от права частной собственности. С развитием собственности развивается и наследственное право. ГК РСФСР 1922 г., написанный для НЭПа, разрешил наследование, но борясь с частной собственностью, жестко ограничил размер наследственной массы, круг потенциальных наследников, закрепил строго публичную форму завещания.

В 1926 году, когда происходило сворачивание НЭПа, верхний предел наследственной массы был отменен, функцию борьбы с частной собственностью успешно выполнило обобществление имущества.

 Тем не менее определенное имущество у граждан было и размер его в относительно благополучные послевоенные годы увеличивался (жилой дом, дача, пай в кооперативе, сбережения, предметы домашней обстановки, иногда даже личные автомобили).

С 1945 года происходит плавное расширение наследственных прав (возможность завещать имущество другим лицам при отсутствии наследников по закону, расширение круга наследников и др.). В этот период наблюдается значительный научный подъем в сфере наследственного права. Ученые «вспоминают» о наследовании по праву представления, о наследственной трансмиссии, направленном отказе от наследства.

В итоге Основы гражданского законодательства Союза ССР 1961 г. и ГК РСФСР 1964 г.

  создали модель «социалистического наследственного права» (с одной стороны государство признает и защищает наследование, с другой стороны состав наследства заведомо ограничен, наследование является нетрудовым доходом и поэтому срок на принятие наследства определен объективным способом и весьма непродолжителен, круг наследников по закону и правила об обязательной доле реализуют идею социального обеспечения, свобода завещателя помещена в весьма жесткие рамки (монополия публичной формы, закрытый перечень разрешенных завещательных распоряжений, суть которых сводится к простому выбору преемника (никаких тебе, долгосрочных доверительных управлений, запрещений отлагательных и отменительных условий).       

              Союзные основы гражданского законодательства 1990 г. и действующий ГК закрепил отказ от идеологии личной собственности. Это привело к очень серьезным экономическим изменениям и, естественно, к изменению состава наследственной массы.

Принимая часть третью ГК 2002 года, разработчики могли выбирать минимум из двух вариантов (расширение круга наследников по закону к этому моменту уже состоялось). 1.

Пойти по пути Модельного ГК, ориентировавшегося в ряде случаев на европейские правопорядки (частная форма завещания, ограничение наследственных прав нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, система автоматического принятия наследства с возможностью отказа и др.). 2. Остаться на платформе ГК РСФСР 1964 года.

  Разработчики учли некоторые предложения авторов Модельного кодекса (размер обязательной доли; лица, способные призываться к наследованию), возможно сравнили отечественный опыт с подготавливаемым в тот момент ГК Нидерландов и предпочли второе, консервативное решение.

              Что такое реформа. Спустя 15 лет после принятия части третьей ГК стало ясно, что во многих сферах жизнь кардинально изменилась. Состав и стоимость наследств стали совсем иными. Активы утрачивают материальную оболочку (безналичные деньги и их суррогаты, различные финансовые инструменты).

Появились технологии криоконсервации биологического материала и искусственного оплодотворения. Все большее распространение получает фактическое супружество. Брачные союзы распадаются чаще и одновременно появляется большее количество семей, которых родители воспитывают «чужих» детей.

Изменился и способ хранения информации как личного, так и имущественного характера.

Вместо бухгалтерских книг, дневников и семейных архивов граждане заводят аккаунты, хранящие, как сами объекты (финансы, приобретенные и созданные результаты интеллектуальной деятельности), так и информацию о существовании активов (записи о переводе средств, коды и пароли).

Изменение социальной реальности неизбежно приводит к отставанию регулирования. Применительно к большим наследствам обязательная наследственная доля утратила свою функцию обеспечения нуждающихся граждан.

Распространившийся кредит обозначил проблему, заключающуюся в том, что смерть должника значительно увеличивает риск необеспеченного кредитора.

Обозначились моменты, на которые раньше не обращалось большого внимания в силу снисходительного отношения государства к наследованию и незначительности размера наследственных масс, а именно: приоритет буквального токования и отсутствие норм, восполняющих пробелы в завещании, связанные с объективной невозможностью предвидеть будущее (к примеру, более ранняя смерть сына, назначенного наследником, не влечет переход завещанной ему имущества целиком к его потомкам или завещание квартиры, приобретенной на кредитные средства, полученные в банке, не означает, что погашение оставшегося долга ложится только на наследника, получающего квартиру). Причем, негибкость допустимых завещательных распоряжений смущает не только состоятельных граждан. Нотариусы говорят, что завещатели часто просят включить в завещание запрет детям распоряжаться сбережениями до наступления зрелого возраста.

              Таким образом, отечественное право созрело для концептуального переосмысления действующего регулирования и последующей рекодификации наследственного права.

В каком объеме следует развивать субституты завещания и в какой мере наследственное право должно распространять на них свое действие (выгодоприобретатель по договору личного страхования убивает застрахованное лицо; отсутствие указания выгодоприобретателя в полисе)?  Каковы границы завещательной свободы? Способны ли дети наследодателя, зачатые искусственным способом после открытия наследства, призываться к наследованию? Насколько эффективно и соответствует предполагаемой воле наследодателя помещение родителей наследодателя совместно с детьми в первую очередь наследников по закону? Должен ли наследовать супруг, если семейные отношения фактически прекратились и наоборот? Кто ближе наследодателю: пасынок или дальний родственник? Допускать ли бесповоротное распоряжение наследственными правами до открытия наследства? Стоит ли со сменой идеологических установок сохранять систему принятия или лучше последовать примеру молдавских коллег и перейти на систему отречения (граждане чаще принимают наследство чем отказываются от него)?  Надо ли сохранять обязательную долю в натуре, должны ли при ее расчете учитываться прижизненные дарения? Как обеспечить баланс интересов наследников и кредиторов наследодателя? Стоит ли наследникам при наследовании по закону или при наследовании по завещанию, когда имущество завещано в идеальных долях, предлагать исключительно возможность пообъектного оформления наследственных прав? Обладает ли универсальный преемник правом доступа к сведениям и объектам, хранящимся у различных финансовых и информационных посредников (электронная почта, выписки о прижизненных операциях по счетам, включая закрытые, страницы в социальных сетях)? Стоит ли сохранить существующее коллизионное регулирование или следует перейти на принцип единства наследственной массы и применимого права?

Взвешенные ответы на поставленные вопросы невозможны без выбора приоритетов, социологических исследований, обработки статистических данных. Кроме того, современный «наследственник» обязан быть компаративистом. Наследственное право перестало быть национально замкнутым институтом.

Почти все обозначенные проблемы хорошо известны и широко обсуждаются на страницах зарубежной юридической литературы. Например, англичане спорят о вреде и пользе совместных завещаний, исходя из многолетнего опыта их применения.  И, конечно же, никто не призывает к заимствованиям.

Точечные заимствования – очень хитрая штука. К примеру, в 2016 году изменено правило о коммориентах. Это предложение было сделано в 2015 году в целях обсуждения (см. Основы наследственного права России, Франции, Германии. М.: Статут, 2015. С. 258). Однако никто не ожидал фрагментарного реформирования.

В итоге ситуация, когда лица умирают в результате одного трагического события (допустим, автомобильная авария) с разницей в час, исходя из наших правил наследственной трансмиссии, порождает нежелательную лотерею.

Компаративистика – это ключ к гармонизации правовых систем, но одновременно это еще и гимнастика, развивающая способность синхронизировать право и изменяющуюся социальную реальность.   

              Часть 2. Задачи для обсуждения темы «Вопросы международного наследования».

1. Российский гражданин, проживавший в Москве, оставил после себя, недвижимость в Каталонии. Завещания нет. На получение дома претендуют ребенок от расторгнутого брака, сожительница и родитель наследодателя.

Кому достанется имущество?   

              2. Российский гражданин завещал все имущество одному из своих взрослых детей. После этого он переехал в Англию, где вступил в новый брак. В составе наследства оказались акции российского общества и российская недвижимость.

              Определите круг призываемых наследников.

              3. Российский гражданин, проживающий в ОАЭ, нотариально удостоверил заявление о том, что применимым к наследованию правом, должно быть российское право. Наследство открылось по закону. В составе наследства оказались дом в ОАЭ, банковский счет в Швейцарии и доля в уставном капитале российского общества. На наследство претендую брат, супруга и дочь наследодателя.

              Как распределится имущество?       

Источник: https://zakon.ru/blog/2019/12/12/nasledstvennoe_pravo_lekciya_dlya_slushatelej_rshchp

Оформление наследства в Украине: как оформить по завещанию и без него

Наследование по закону имущества спустя 2 года

Наследование – это полный переход прав и обязанностей от человека, который умер (наследодателя) к третьим лицам (наследникам).

Оформление наследства начинается в первый день после смерти наследодателя – для этого наследники подают заявление в нотариальную контору по последнему месту жительства усопшего.

Получить наследство можно по завещанию или же на законных основаниях в порядке родственной очереди.

Согласно ст. 1217 ГК предусмотрено два вида наследования: по закону и по завещанию.

Завещание – это акт односторонней воли, который включает в себя пожелания по поводу распоряжения имуществом после смерти любого лица. Данный документ составляется в свободной форме и обязательно заверяется нотариусом (ст. 1233 ГУ Украины).

Перед тем как оформить наследство по завещанию, согласно ст. 1270 ГК Украины в течение полугода после смерти наследодателя наследник должен обратиться в нотариальную контору.

Обращение следует сделать по месту проживания усопшего, или по месту расположения наследуемого имущества. В нотариальной конторе наследнику следует составить претензионное заявление, выражающее желание вступить в наследство.

Если же наследник по независящим от него обстоятельствам не смог подать заявление в срок, то он может сделать это, обратившись в суд. В суде Уважительными причинами являются:

  • состояние здоровья;
  • служба в армии;
  • тюремное заключение;
  • длительная командировка.

Кроме подачи заявления в нотариальную контору, для принятия наследства необходимо совершить следующие действия:

  • собрать документы и справки, подтверждающие право на получение имущества;
  • оплатить налоги (если это требуется по закону);
  • оформить свидетельство, подтверждающее переход собственности к физическому лицу (обязательно при получении квартиры, дома и другой недвижимости).

В 2017 году в ГК были внесены изменения, и процесс упростили:

  • заявление пишется гражданином не только по месту получения наследства, но и в любой другой нотариальной конторе страны;
  • сельские жители могут оформить свидетельство в органах местного самоуправления, если там работают сотрудники, уполномоченные для выполнения таких процедур и имеющие подходящую квалификацию.

Важно! Перед тем как принять наследство по завещанию, гражданин обязан собрать пакет документов, требуемый в нотариальной конторе.

Для наследования по закону предусмотрена следующая очередность наследования.

  1. Первая очередь
    В эту группу входят родные и усыновленные дети, родители усопшего, а также супруг или супруга.
  2. Вторая очередь
    К этой категории относят братьев и сестер, бабушек и дедушек, сюда же включают внуков и внучек.
  3. Третья очередь
    Тети и дяди, а также племянники.
  4. Четвертая очередь
    Лица, проживавшие вместе с усопшим не менее пяти лет.
  5. Пятая очередь
    Отчимы, мачехи, пасынки и прочие лица, относящиеся к 6 степени родства.

Право на получение наследство по закону сначала достается первой очереди наследников. Каждая последующая очередь получает это право в том случае, если отсутствуют наследники из предыдущей, в случае, если наследника очередью выше лишили право на наследство или же он отказался от него самостоятельно.

Важно! Изменить очередность получения наследства можно только по решению суда или же по обоюдному согласию всех наследников.

Согласно ч.1 ст.1257 ГКУ, наследство по закону делится в равных частях между наследниками одной очереди. Размер долей может меняться по обоюдному желанию всех наследников. В таком случае соглашение необходимо заключить в письменной форме и заверить нотариально.

Если же имеется завещание, в котором указано сразу несколько лиц, имущество также делится между ними в равных долях. Исключением являются случаи, когда сам наследодатель четко разграничил доли в своем завещании.

От права на наследство также может отказаться наследник по завещанию. В этом случае его доля разделится в равных частях между наследниками по завещанию.

Согласно статье 1266 ГК Украины, некоторые родственники усопшего могут претендовать на наследование имущества на правах представителя. Такое встречается, если прямой наследник (родитель или ребенок) погиб.

Обратите внимание! Внуки и правнуки могут получить ту часть имущества, которая бы принадлежала их родителям, бабушке или дедушке, если бы те были живы.

Обязательная доля

Если усопший составил документ, где указано распределение его материальных и нематериальных ценностей, его обязаны принять во внимание. Завещатель может сам решить, кто получит его имущество во владение и в каких долях.

Однако, в законодательстве предусмотрена защита людей, которые не могут самостоятельно о себе заботиться или защищать собственные интересы. Согласно ст.1241 ГКУ, к этой категории относятся:

  • иждивенцы;
  • несовершеннолетние граждане;
  • нетрудоспособные родители усопшего.

Даже если эта группа лиц не включена в документ, по закону им принадлежит обязательная доля имущества – 50% от всего завещанного имущества.

Есть вопрос к юристу?

Задать вопрос Задать вопрос юристу Ответ в течение ~15 минут

Процедура вступление в наследство как по завещанию, так и по закону одинковая:

  • следует обратиться к нотариусу в течение полугода после выдачи свидетельства о смерти наследодателя;
  • далее нотариус делает запрос в государственные органы, для получения требуемой документации и справок;
  • наследник пишет заявление, на основе которого открывается наследственное дело, данные заносятся в реестр;
  • спустя 6 месяцев после подачи заявления, гражданин получает свидетельство о праве на наследство.

Обратите внимание! На подачу заявлению отведено 6 месяцев для того, чтобы все наследники успели выявить желание вступить в право наследства и подать соответствующее заявление нотариусу.

Наследникам следует предоставить нотариусу следующий пакет документов:

  • паспорт наследника и его ИНН;
  • завещание (если имеется на руках);
  • вдова\вдовец предоставляет свидетельство о браке (чтобы подтвердить брак с усопшим);
  • свидетельство о смерти наследодателя или решение суда о признании его умершим;
  • документальное подтверждение родства с наследодателем (свидетельство о рождении, браке, вердикт суда, подтверждающий факт родства);
  • правоустанавливающие документы на движимое и недвижемое имущество наследодателя (право собственности  на недвижимость, свидетельство регистрации авто, договор о банковских вкладах);
  • документ, подтверждающий место открытия завещания (справка с указанием места регистрации наследодателя).

Важно! Ключевой документ в открытии наследства – это заявление наследника. Отсутствие прочих бумаг не является причиной для его аннулирования.

Документ должен составляться на основе образца, который можно получить у нотариуса. При проживании в другом населенном пункте, гражданин обращается к нотариусу по своему месту жительства.

После документ необходимо отправить заказным письмом с пометкой “ценные бумаги”нотариусу, который, уже занимается данным делом.

Согласно ст.1273 ГКУ, наследник имеет право отказаться от наследства после его принятия совсем, или же в пользу другого человека. Правила отказа следующие:

  • отказ производится в течение полугода после смерти наследодателя;
  • несовершеннолетние могут написать отказ, только если на это дадут согласие родители или органы опеки;
  • при отказе передавать свою долю стороннему лицу запрещено, по закону имущество будет распределено между другими наследниками;
  • наследник может передать часть своего наследства другому наследнику, относящемуся к той же очереди наследования, что и он или любой другой;
  • отказ может быть аннулирован в судебном порядке.

Обратите внимание! Если оформить отказ от наследства в Украине, то отозвать его уже не получится, он не имеет обратной силы.

Отказ вступает в силу через полгода с момента открытия наследства. Согласно ст.1275 ГКУ, отказ наследником от своей доли наследства влечет за собой следующие правовые последствия:

  • если отказ совершил наследник по завещанию, его доля в равных частях делится между другими наследниками по завещанию;
  • освободившуюся долю наследника по закону делят между собой наследники той же очереди наследования, что и отказавшийся;
  • отказ наследства по завещанию сохраняет за наследником право наследовать имущество наследодателя по закону.

Есть вопрос к юристу?

Задать вопрос Задать вопрос юристу Ответ в течение ~15 минут

Налог на полученное наследство рассчитывается в зависимости от стоимости собственности, передающейся в наследство.

Процентная ставка для оплаты налога зависит от того, к какой группе родства относится наследник. В редких случаях процент зависит от социального статуса наследодателя.

В 2018 году используют такие ставки:

  • освобождение от платы налога или 0%;
  • 5%;
  • 18%.

Родственники первой группы родства, при получении имущества от усопшего освобождаются от уплаты налогов. К этой группе относят:

  • супругов;
  • родителей умершего;
  • дети, рожденные в браке;
  • дети от предыдущих браков;
  • усыновленные дети.

Интересно! В 2016 году был введен новый закон, по которому наследники первой очереди могут не проводить оценку полученного имущества.

Ставка в 5% применяется к остальным наследникам, претендующим на получение наследства. 18% от общей стоимости наследуемого имущества придется опалтить наследникам нерезидентам Украины.

Существуют основания, на которых завещание считается недействительным, в этом случае по закону можно оспорить наследство. Согласно ч.2 ст.1257 Гражданского кодекса Украины, завещание будет недействительным, если желание завещателя было не свободным:

  • документ составлялся в момент психически-нездорового состояния, а также в алкогольном или наркотическом опьянении;
  • к наследодателю применялось психологическое или физическое насилие, что привело к составлению завещания против воли гражданина.

Интересно! Недействительным признается весь документ полностью, или же его отдельные части. Если одно из распоряжений оказалось недействительным, это не распространяется на остальные требования усопшего.

Кроме это, законодательством предусмотрены ситуации, когда завещание является ничтожным. В этом случае оспаривать его нет необходимости, так как оно не создает юридических последствий и не подлежит исполнению. Ничтожным считается завещание в следующих случаях:

  • документ был составлен лицом, не имеющим на это право (человеком, признанным недееспособным, малолетним или несовершеннолетним лицом, представителем завещателя);
  • завещание составлено с нарушением к требованиям его оформления (документ без подписи завещателя, без указания места его составления и не заверенное нотариусом).

Существуют новые правила оформления наследства в Украине, они были приняты 1 января 2018 года. Главным нововведением является сокращение ведомств, где выдают документы, чтобы определить место, где будет проходить дело о получении наследства. Сюда относят:

  • справку из ЖЭКа;
  • справка из адресного бюро;
  • выписка из домовой книги по месту регистрации;
  • справка из военкомата (если необходимо).

Сегодня же выдавать справки о подтверждении последнего места регистрации, может только одно ведомство. Такое изменение позволяет сократить риск получения наследниками фиктивных документов. Правила наследования квартиры и другого имущества должны строго соблюдаться.

Наследник, у которого нет возможности самостоятельно вступить в права наследства (если он проживает в другом городе, не имеет свободного времени), может оформить нотариальную доверенность на любого человека, которому он доверяет. В доверенности следует прописать все полномочия, которые сможет выполнять доверенное лицо от имени наследника:

  • оформление наследственных прав на собственность умершего;
  • получение свидетельства о наследовании;
  • оформление государственной регистрации на право собственности;
  • получение денежных средств в банках в порядке наследования;
  • подача иска от лица наследника, а также заявления о вступлении в наследство.

Представитель имеет право не только получить наследство, но и отказаться от него от имени наследника. В этом случае в доверенности должны быть прописаны все основные пункты, какие действия может совершать ответственное лицо.

Источник: https://uristy.ua/articles/civil-law/oformlenie-nasledstva-v-ukraine-kak-oformit-po-zaveshhaniyu-i-bez-nego/

4. Наследование по закону

Наследование по закону имущества спустя 2 года

Порядок перехода прав и обязанностей от умершего к другим лицам по закону регламентирован в главе 66 ГК РФ.

Следует отметить, что наследование по любому из возможных оснований, в том числе по завещанию и наследственному договору, осуществляется на основании закона.

Поэтому выбранный законодателем термин «наследование по закону» является достаточно условным и призван отразить те возникающие на практике случаи, когда наследодатель не выразил свои последние волеизъявления в завещании.

Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. На сегодняшний день ГК РФ устанавливает восемь очередей наследников.

Наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию при отсутствии наследников предшествующих очередей, либо в случае, если никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

В соответствии со ст.

 1146 ГК РФ по праву представления наследуют внуки наследодателя и их потомки, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), двоюродные братья и сестры наследодателя в случае, если наследник по закону умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем.

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, перешедшая по праву представления к его соответствующим потомкам, делится между ними поровну. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, а также признанного недостойным наследником.

На основании ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители умершего. К наследованию призываются также дети, родившиеся после смерти наследодателя. Ребенок, в отношении которого его родители или один из них были лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства.

Что касается усыновленных детей и усыновителей, то ГК РФ в ст. 1147 приравнивает их в личных неимущественных и имущественных правах к родственникам по происхождению. Соответственно, они входят в число наследников первой очереди.

Усыновленные дети не наследуют по закону после своих родственников по происхождению, то есть биологических родителей, а биологические родители не наследуют по закону после усыновленных детей. Вместе с тем Семейный кодекс Российской Федерации в п. 3 ст.

 137 предусматривает возможность сохранения личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей при усыновлении ребенка одним лицом по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина.

В этом случае усыновленный ребенок наследует по закону после смерти родственников по происхождению, которые, в свою очередь, наследуют в случае смерти усыновленного ребенка.

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Согласно ст. 1143 ГК РФ во вторую очередь к наследованию призываются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

В ст. 1144 ГК РФ наследниками третьей очереди выступают полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

При отсутствии наследников первой, второй и третьей очереди ст. 1145 ГК РФ наделяет правом наследования по закону родственников наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Так, в качестве наследников четвертой очереди к наследованию призываются родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя; в качестве наследников пятой очереди — родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди — родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). При отсутствии наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди 
по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

При недостаточности документов, подтверждающих родственные отношения и их степень, вопросы об установлении соответствующих юридических фактов (факта родственных или брачных отношений, факта регистрации тех или иных событий, факта иждивенчества и т.п.) разрешаются в судебном порядке.

Следует отметить, что законодатель предусматривает особый режим наследования по закону для нетрудоспособных лиц, находящихся на иждивении наследодателя (ст. 1148 ГК РФ).

Так, если гражданин, нетрудоспособный ко дню открытия наследства, относится к числу наследников по закону, но не входит в круг наследников призываемой очереди, то он наследует по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди при условии, что не менее года до смерти наследодателя находился на его иждивении.

При этом не имеет значения, проживал ли такой гражданин совместно с наследодателем или нет. Факт совместного проживания выступает основанием для наследования только в том случае, если нетрудоспособный гражданин не является наследником по закону, но при этом находился на иждивении наследодателя и проживал совместно с ним не менее года до его смерти.

При наличии других наследников по закону такие нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, а при отсутствии других наследников по закону — самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

В качестве гарантии прав отдельных категорий родственников наследодателя закон устанавливает правило об обязательной доле в наследстве при наличии завещания. Так, в соответствии со ст.

 1149 ГК РФ правом на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания, обладают несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Указанные лица наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

Кроме того, особые гарантии предусмотрены при наследовании пережившего наследодателя супруга: согласно ст.

 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью.

Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии с правилами о совместной собственности супругов, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК РФ. Иное может быть предусмотрено совместным завещанием супругов или наследственным договором.

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество, составляющее наследственную массу, признается выморочным и переходит в собственность городского или сельского поселения, муниципального района, городского округа, города федерального значения, субъекта Российской Федерации, Российской Федерации.

лицо, имеющее право наследовать имущество умершего по завещанию или по закону. Наследником считается лицо, находящееся в живых в день открытия наследства, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. умерший гражданин, имущество которого переходит другим лицам в порядке наследования.совершеннолетнее лицо, взявшее ребенка, подлежащего усыновлению, на воспитание в семью на основаниях и в порядке, предусмотренных Семейным кодексом РФ. лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. несовершеннолетние либо совершеннолетние лица, достигшие возраста 60 и 65 лет (женщины и мужчины соответственно), лица, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы, а также иные категории граждан, предусмотренные законодательством.принадлежащая собственнику часть имущества, находящегося в собственности двух или более лиц (общей собственности). юридические и физические лица, заключающие или заключившие между собой договор. Стороной договора может быть государство (Российская Федерация, ее субъекты), которые выступают на равных началах с иными участниками гражданско-правовых отношений.

Источник: https://notariat.ru/sovet/pages/tag/4-nasledovanie-po-zakonu

Cрок исковой давности по вступлению в наследство

Наследование по закону имущества спустя 2 года

Вопросы о наследстве — самые острые и часто возникающие в жизни. Много нюансов, правил и тонкостей связано с этой сферой отношений. Одним из важных моментов, который следует учесть — срок исковой давности. Их знание и соблюдение дает возможность не упустить данное законом право на получение, пользование и распоряжение наследством, будь то недвижимость или любое иное имущество.

Общие сведения о сроках исковой давности

Основным из понятий юридической науки считается определение исковой давности.

Исковая давность — временной промежуток, предусмотренный и зафиксированный законодательно, который отведен для восстановления нарушенного права. В течение этого промежутка человек, который по каким-то причинам ущемлен в правах или не знал о возникшем у него праве, получает возможность это исправить.

Срок исковой давности определен в ГК РФ. В общем случае для наследственных отношений они составляют 3 года. Однако в зависимости от специфики, иски по некоторым вопросам наследования рассматриваются судом и через десятилетия после открытия наследства.

Кроме того, в законе четко сказано, что срок отсчитывается от момента, когда обделенный наследник узнал о своем праве. То есть он мог узнать об этом и через 30 лет после смерти наследодателя и вот уже с этого момента начнется отсчет срока давности.

Такой метод отсчета позволяет справедливо получить шанс на наследование тем, кому по случайности или злому умыслу не сообщили о смерти наследодателя. Этот подход обусловлен тем, что на практике чуть ли не в каждом деле о наследстве возникает спор между наследниками или ими предпринимаются попытки обхитрить друг другу в свою пользу.

Сроки, предусмотренные для вступления в наследство

Согласно современному законодательству в наследство вступают в срок до 6 месяцев с момента его открытия. Датой оглашения наследства считается день смерти наследодателя. С этого момента и начинается отсчет времени, в течение которого наследники вступают в свои законные права.

Юридическая наука предусматривает, что для вступления в наследство достаточно фактического использования наследуемого имущества. Принятие наследства состоялось, если наследник осуществляет действия:

  • управление, пользование, распоряжение унаследованным имуществом;
  • возмещение расходов и затрата собственных средств на содержание наследства;
  • улучшение состояния унаследованного имущества, его ремонт;
  • оплата долгов умершего наследодателя.

Для закрепления законного права на все действия, связанные с распоряжением, полученным по наследству имуществом, наследник должен написать заявление о праве на наследство. На основании него нотариус выдает свидетельство, которое выступает гарантией и защитой права на вступление в законное наследство.

Срок 6 месяцев отсчитывается не только со дня смерти наследодателя. Законом предусмотрены случаи, когда безвременно отсутствующий человек признается умершим решением суда. В этом случае точкой отсчета срока вступления в наследство и срока исковой давности считается дата, указанная в решении суда о признании наследодателя мертвым.

Исковая давность

Проблемы, связанные со своевременным вступлением в наследство возникают часто. Их появление связано вероятнее всего с несколькими фактами:

  • Несвоевременное оповещение всех наследников, имеющих право наследства по случайному стечению обстоятельств или злому умыслу;
  • Оповещение наследника по адресу, по которому он не проживает. Ситуация, часто возникающая по причине частых переездов наследника или по злому умыслу других участников дела о наследстве;
  • Несвоевременное обращение наследника к нотариусу с заявлением об оформлении свидетельства, которое подтверждает право на наследство;
  • Несвоевременное оформление любых документов, подтверждающих законность распоряжения наследством.

Именно подтверждение вступления в наследство соответствующим свидетельством, полученным у нотариуса, является обязательным. Когда этот документ не оформлен своевременно, доказывать свои права придется через суд.

В суде рассматриваются заявления и иски по делам наследования в течение 3 лет со дня наступления юридически значимого события. Если речь идет об оспаривании права вступления в наследство или доказательстве этого права, таким событием признается смерть наследодателя или признание его умершим судом. Отсчет срока исковой давности начинается, отталкиваясь от этого момента.

Если же наследник не был оповещен вовремя о смерти наследодателя, а затем узнал об этом, исходным событием выступает дата получения извещения о праве на принятие наследства.

Истечение срока 3 года не означает невозможности восстановить ущемленное право на наследование. Если срок пропущен по уважительной причине, которую можно подтвердить документально, обращение в суд с заявлением о продлении срока исправит ситуацию. Если суд посчитает необходимым, срок продлится еще на 6 месяцев.

Кроме того, 3 года — это общий срок исковой давности по делам наследования. В ст. 196 ГК РФ указан максимальный срок принятия исков по вопросам наследования и восстановления прав, связанных с ним — 10 лет.

Таким образом, срок исковой давности — период времени, установленный законом и предусмотренный для восстановления нарушенных прав. Незнание этих временных границ чревато их пропуском.

Восстановить пропущенные сроки можно только при наличии уважительной причины.

Однако по некоторым делам о наследстве сроки настолько велики, что на практике практически невозможно упустить свое законное право на получение наследства.

Источник: http://pravonanasledstvo.ru/oformlenie/crok-iskovoj-davnosti-po-vstupleniyu-v-nasledstvo.html

Вопрос права
Добавить комментарий