Что если появился прямой наследник про которого все забыли?

Наследство по завещанию

Что если появился прямой наследник про которого все забыли?

На конец 2018 г. Государственная служба статистики подтвердила, что по сравнению с 2017-м в Украине почти на четверть миллиона уменьшилось количество населения, при этом уровень смертности существенно превышает рождаемость: на 100 умерших — 58 родившихся. 

Это хорошо, что Минздрав Украины раздает советы, как продлить жизнь и поднять рождаемость, но встреча с ангелом смерти для каждого из нас неминуема.

И ее неотвратимость не создает очередей украинцев к нотариусам для составления завещания. Основных причин этого две.

Первая — стереотипные опасения готовиться к смерти при жизни, чтобы не сглазить; вторая — у большинства украинцев наследство для потомков может поместиться в небольшом чемодане. 

Завещание — это личное распоряжение лица относительно имущества, которое ему принадлежит, а также имущественных прав и обязанностей на случай своей смерти. Таким образом, реальная необходимость позаботиться о наследстве при жизни возникает, если:

— при жизни человек приобрел в собственность имущество, за которое после его смерти может начаться борьба между наследниками;

— личная жизнь человека была такой бурной, что последствия станут основанием для войны за наследство. 

В Украине каждое физическое лицо с полной гражданской дееспособностью имеет право лично при жизни составить завещание. 

Роскошь завещания заключается в том, что человек самостоятельно может определить круг своих будущих наследников, независимо от семейных и родственных связей, чем без каких-либо укоров совести и лишних извинений лишить права на наследование кого-нибудь из числа своих наследников по закону. Вместе с тем законом предусмотрен четкий круг лиц, которые имеют право на обязательную часть в наследстве даже при наличии завещания:

— малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети;

— вдова или вдовец, если она или он нетрудоспособны;

— нетрудоспособные родители.

Указанные лица получат половину того, что они унаследовали бы, если бы не было завещания.

В наследство по завещанию можно передавать не только права и обязанности, принадлежащие человеку на момент составления завещания, но и те, которые могут ему принадлежать в будущем.

Человек на свое усмотрение может распределить свое наследственное имущество между наследниками либо же составить завещание лишь относительно отдельно определенного имущества.

При этом не забываем и об обязанностях завещателя, которые он может не указать в завещании, но которые перейдут к наследникам в размере, пропорциональном полученной доле наследства по завещанию. Имущество лица, которое не было охвачено завещанием, наследуют все наследники по закону.

Поэтому к процедуре составления завещания нужно подойти осознанно и ответственно, чтобы предотвратить возможные конфликты между наследниками. Завещание составляется исключительнов письменной форме, с указанием места и времени его составления, подписывается завещателем и заверяется нотариусом.

Если человек в силу физических недостатков или по состоянию здоровья не может самостоятельно подписать завещание, то по его поручению текст правомочия в его присутствии подписывает другое лицо.

При этом проблемы со здоровьем, которые помешали подписанию, не должны вызывать сомнений относительно осознанного и свободного волеизъявления завещателя, поскольку это может стать основанием для признания завещания недействительным в суде. Поэтому в спорных ситуациях целесообразно заверять завещание в присутствии двух свидетелей.

Свидетелей, как и доверенных лиц, нужно тщательно отбирать по высоким моральным качествам с учетом возможности выполнения ими обязанности сохранять тайну завещания и участвовать в судебных процессах в случае обжалования правомочия.

https://www.youtube.com/watch?v=FM_6LHN8-rc

В некоторых случаях заверять завещания могут не только нотариусы. Так, в населенных пунктах, где их нет, это может сделать уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. В учреждениях здравоохранения — главный врач, его заместитель по лечебной части или дежурный врач.

На судне — капитан, а во время научной экспедиции — ее руководитель. Завещание военнослужащего может удостоверить командир военной части, а лица, которое находится в учреждении исполнения наказаний, — начальник этого учреждения.

Такие завещания обязательно заверяют при участии не менее двух свидетелей.

Завещания бывают разные. Обычное — это завещание, в котором человек просто определяет наследников или порядок наследования. Секретное — заверяется нотариусом без ознакомления с содержанием самого документа.

Завещатель подает его в заклеенном конверте, на котором должна быть его подпись. Завещание с условием — для получения лицом наследства ставится условие, которое должно быть соблюдено на момент открытия наследства.

Например, разрешение третьим лицам постоянно проживать в унаследованном жилье. Завещание супругов — общее завещание относительно имущества, которое принадлежит супругам на праве общей совместной собственности. После смерти одного из супругов его доля наследуется другим.

В случае смерти последнего право на наследование имеют лица, которые определены супругами в завещании.

В завещании завещатель может обязать наследников совершить определенные действия неимущественного характера. Например, относительно своего погребения (в определенных им месте и форме) или благотворительности.

Также завещатель может в любое время внести изменения в завещание либо же его отменить. 

На стадии выполнения завещания могут возникнуть проблемы, которые можно предотвратить, зная такие особенности. 

Во-первых, наследство нотариус открывает после смерти завещателя на основании заявления наследника по месту зарегистрированного проживания умершего или нахождения наследственного имущества. Поэтому следует оформлять завещание у нотариуса по зарегистрированному местожительству. 

Во-вторых, нотариус не обязан разыскивать и устанавливать местожительство наследников по завещанию.

Поэтому их данные должны быть четко указаны в завещании, либо же наследники при жизни завещателя должны быть информированы о завещании и определены в этом документе как исполнители воли умершего.

Если же завещатель заведомо осознает возможные риски обжалования завещания либо другие злоупотребления со стороны наследников по закону, то целесообразно в завещании назначить его исполнителями лиц, которые не являются наследниками. 

В-третьих, при делении наследственного имущества среди нескольких наследников в завещании нужно четко определить размер их долей, т.е. указать полный перечень наследственного имущества, чтобы избежать ситуаций, когда его устанавливать и разыскивать вынуждены сами наследники. 

В-четвертых, завещания, составленные больным человеком либо же не подписанные им лично, чаще всего становятся предметом судебных обжалований. Поэтому в таких ситуациях следует приобщить к процедуре составления завещания профессиональных юристов, которые обеспечат соответствие и допустимость свободного волеизъявления завещателя согласно закону.

Поэтому особое внимание еще на стадии составления завещания нужно уделить определению его исполнителей. Чаще всего это бывают назначенные завещателем наследники. Но более действенными и качественными являются исполнители, назначенные не из круга наследников, а те, что исполняют свои обязанности за вознаграждение.

Завещатель может определить в завещании имущество, которое исполнитель получит из состава наследства как плату за выполнение своих полномочий. Либо же размер платы может быть определен по договоренности исполнителя завещания и наследников. Также исполнитель имеет право требовать от наследников возмещения затрат на охрану наследства, управление им и исполнение завещания.

Исполнитель завещания, независимо от того, кто его назначил, имеет право отказаться от осуществления своих полномочий, но всегда обязан немедленно сообщить об этом наследникам, а также другим лицам, относительно которых должен был совершить определенные действия. Исполнитель завещания обязан:

— принять меры для охраны наследства;

— принять меры для сообщения наследникам, отказополучателей и кредиторов об открытии наследства;

— требовать от должников наследодателя выполнения ими своих обязанностей;

— управлять наследством;

— выдать каждому наследнику часть наследства, которая указана в завещании;

— выдать долю наследства лицам, которые имеют право на обязательную часть в наследстве;

— обеспечить выполнение наследниками действий, к которым они были обязаны завещанием.

Конечно, нюансов в вопросах наследства есть еще много, но все они так или иначе связаны с уровнем нравственности и добропорядочности наследников, наилучшие качества которых проявляются на стадии выполнения завещания через призму их отношений с завещателем.

В феврале этого года ушел из жизни всемирно известный кутюрье Карл Лагерфельд, миллионное имущество которого может отойти его любимице — кошке Шупетт. В Украине нельзя оформлять наследство на животных, даже если они были единственными верными и близкими наследодателю.

Так что желаю каждому украинцу благополучия, как у Лагерфельда, и верных, надежных людей рядом, с которыми радость будничного материального мира можно разделить еще до встречи с ангелом смерти. 

Источник: https://zn.ua/family/nasledstvo-po-zaveschaniyu-315322_.html

Наследование по закону и завещанию

Что если появился прямой наследник про которого все забыли?

В настоящее время, когда идет приватизация имущества, и собственность, принадлежащая государству, постепенно переходит к гражданам, вопросы наследственного права становятся все более актуальными.

Наследованием считается переход имущества после смерти наследодателя, которому оно принадлежало, к другим лицам (наследникам) на основании норм наследственного права. Эта процедура может осуществляться как по закону, так и по завещанию.

Наследование по закону подразумевает переход имущества лицам, круг которых строго определен законодателем. Наследование же по завещанию устанавливает, что наследники определяются по желанию наследодателя, а в случае, если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, имущество умершего переходит к государству.

Закон четко регулирует круг наследников, определяя первую (ст.529 ГК Украины) и вторую очередь наследников по закону (ст.530 ГК Украины).

К наследникам первой очереди относятся в равных долях дети (в том числе усыновленные и ребенок умершего, родившийся после его смерти), супруг и родители (усыновители).

Если ко времени смерти наследодателя нет в живых детей, которые являются его наследниками, то их долю наследуют внуки и правнуки, т.е. дети и внуки ранее умершего наследника.

Наследники второй очереди – в равных долях братья и сестры умершего, а также его дед и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери – могут претендовать на имущество только в случае отсутствия наследников первой очереди или непринятия ими наследства.

Следует также иметь в виду, наследуют и неполнородные братья и сестры, т. е. и те, которые имеют только общего отца или общую мать с умершим.

К числу наследников по закону относятся и нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Эти наследники призываются к наследованию в равных долях как с наследниками первой очереди, так и с наследниками второй.

Иждивенцы умершего наследуют независимо от того, был ли наследодатель обязан по закону содержать их или нет.

Для получения наследства иждивенцу необходимо доказать, что он является нетрудоспособным (лица пенсионного возраста, инвалиды независимо от группы инвалидности, несовершеннолетние, не достигшие 16 лет и учащиеся до 18 лет) и находился на полном содержании умершего не менее одного года или получал от него помощь, которая была основным источником существования. Факт нахождения на иждивении обычно устанавливается в судебном порядке.

К примеру, вместе с наследодателем гр. П. проживала его племянница гр. А. (пенсионного возраста), которая в течение нескольких лет вела с ним общее хозяйство, ухаживала за гр. П. Гр. А. находилась на иждивении гр. П. (сама никаких источников для существования не имела).

После смерти гр. П. наследниками по закону являлись два его брата (завещание составлено не было), которые никаких прав гр. А. на часть наследственного имущества не признавали.

Гр. А. обратилась в суд с заявлением об установлении факта нахождения на иждивении гр. П. В суде были допрошены свидетели, часто бывавшие в квартире гр. П. и подтвердившие необходимые обстоятельства. И таким образом гр. А. получила право на 1/3 часть всего наследственного имущества наравне с двумя наследниками по закону.

Усыновленные согласно закону (ст.532 ГК Украины) приравниваются к детям усыновителя и их потомству, однако следует иметь в виду, что они не наследуют по закону после смерти своих кровных родителей и других кровных родственников (братьев, сестер).

Таким образом, если вы не хотите распорядиться при жизни своим имуществом, то закон решает эту проблему за вас. Но проблемы при отсутствии завещания могут возникнуть довольно сложные.

Так, в одном из районных судов г.Киева в течение нескольких лет находилось в производстве гражданское дело по иску гр. С. к своему брату о разделе дома, собственником которого являлся их отец, умерший в 1991 году.

Брат гр. С. на протяжении 30 лет проживал с отцом в этом доме, принимал участие в его строительстве – как своим трудом, так и средствами. А гр. С. проживал со своей семьей отдельно, но после смерти отца наравне с братом, как наследник первой очереди, приобрел право на 1/2 часть дома.

Только благодаря сохранившимся документам и свидетельским показаниям соседей, брат гр. С. (был предъявлен встречный иск) сумел доказать, что дом строился для проживания его семьи за его средства.

Суд признал за ним право собственности на 1/2 часть дома, а на вторую половину – за наследодателем. Своим решением суд выделил гр. С. 1/4 часть дома, обязав проживающего в доме брата выплатить гр. С. стоимость этой доли, т.к.

реально выделить 1/4 часть не представлялось возможным.

Или другой, еще более часто встречающийся в настоящее время, случай.

Семья гр. З. (он, жена и двое детей) проживала вместе с отцом гр. З. в трехкомнатной кооперативной квартире. Членом ЖСК был отец гр. З. После принятия закона «О собственности Украины» он стал собственником этой квартиры, т.к. пай был выплачен полностью.

В декабре 1993 года собственник квартиры умер, на часть наследственного имущества приобрел право и родной брат гр. З.

Он обратился в суд с иском о разделе, и суд своим решением признал за ним право собственности на 1/2 часть спорной квартиры, в которой проживает семья гр. З. (хотя брат гр. З.

имеет другую квартиру и жилплощадью польностью обеспечен). Но в данной ситуации суд руководствовался законом и другого решения принять не мог.

Все могло быть гораздо проще, если бы отец завещал гр. З. квартиру, а второму сыну – остальное имущество.

Каждый гражданин имеет право распорядиться своим имуществом или частью его, составив завещание в пользу одного или нескольких лиц – как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государства или отдельных организаций.

Завещателем может быть дееспособное, а также частично дееспособное лицо. Поэтому нотариус при оформлении завещания выясняет дееспособность наследодателя.

В завещании наследодатель может сделать следующие распоряжения:

1) назначить наследника или наследников;

2) разделить имущество между наследниками независимо от их

очередности;

3) лишить одного наследника или всех права на наследство;

4) сделать распоряжения относительно предметов домашней обстановки и обихода;

5) установить специальные поручения относительно имущества, которые возлагаются на наследника.

Завещатель вправе также в любое время изменить или отменить сделанное им завещание, составив новое. Составленное позднее завещание отменяет предыдущее полностью или в той части, в которой ему противоречит.

Таким образом, закон предоставляет вам право полностью распорядиться имуществом по вашему усмотрению. Но имеется и одно существенное исключение – право на обязательную долю в наследстве (ст. 535 ГК Украины).

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), нетрудоспособные супруг, родители (усыновители), а также иждивенцы умершего наследуют независимо от содержания завещания не менее 2/3 доли, которая причиталась им при наследовании по закону.

Так, гр. М. составила в пользу своей соседки Г. завещание на принадлежащую ей однокомнатную квартиру, а гр. Г. в течение нескольких лет осуществляла за ней уход, оказывала посильную материальную помощь. Однако после смерти гр. М.

ее завещание было признано частично недействительным, т.к. у нее был нетрудоспособный сын (инвалид II группы), и согласно закону он получил право на 2/3 части квартиры, а гр. Г. – только на 1/3 (т. к.

сын был единственным наследником по закону).

Могут ли обе стороны обезопасить себя от такого случая? Могут, составив договор пожизненного содержания (ст.425 ГК Украины).

Согласно такому договору одна сторона, являющаяся лицом, нетрудоспособным по возрасту или состоянию здоровья, передает в собственность другой стороне дом (квартиру, часть дома), взамен чего лицо, ставшее собственником имущества, обязуется пожизненно обеспечивать отчуждателю жилье, питание, уход и другую необходимую помощь.

При заключении такого договора и выполнении всех его условий гр. Г. стала бы собственницей квартиры еще при жизни гр. М., и поэтому после смерти гр. М. ее сын никаких прав на квартиру не имел бы, т. к. гр. М. уже не была ее собственницей.

Следует иметь в виду, что договор пожизненного содержания должен быть обязательно нотариально удостоверен, в нем необходимо указать оценку отчуждаемого дома (квартиры) по соглашению сторон и виды материального обеспечения, их денежную оценку, определяемую также по соглашению сторон.

Важно отметить, что при жизни отчуждателя приобретатель не вправе распоряжаться полученным им по договору пожизненного содержания домом (квартирой).

Для того, чтобы наследник приобрел наследство, необходимо, чтобы он его принял, т.е. фактически вступил в управление или владение наследственным имуществом или подал в нотариальную контору заявление о принятии наследства.

Наследник по закону или завещанию вправе отказаться от наследства в течение шести месяцев со дня открытия наследства, причем сделать это можно как в пользу кого-либо из других наследников, так и в пользу государства. Последующая отмена такого заявления не допускается.

Если же наследник не подал заявления в нотариальную контору и не вступил во владение наследственным имуществом, то он считается отказавшимся от наследства. В этом случае его доля поступает к другим наследникам и распределяется между ними поровну.

Если наследник пропустил шестимесячный срок для принятия наследства, то он вправе обращаться в суд с заявлением о его продлении. Суд может признать причины уважительными и срок для принятия наследства продлить.

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.

При наличии спора между наследниками раздел имущества производится в судебном порядке в соответствии с долями, указанными в свидетельствах о праве на наследство, выданных нотариальной конторой.

Источник: https://zn.ua/LAW/nasledovanie_po_zakonu_i_zaveschaniyu.html

Как доказать, что наследник является недостойным

Что если появился прямой наследник про которого все забыли?

Определение «недостойный» само по себе в русском языке несет негативную окраску, а словосочетание «недостойный наследник» – это уже юридическое понятие, дающее не только нравственную, но и правовую характеристику лицу, претендующему на наследство. Характеристику, которая сводит к нулю право претендента на наследство. Недостойные наследники не могут быть наследниками по закону.

В предлагаемой статье нашего сайта мы определим понятие «недостойные наследники», рассмотрим обстоятельства, в соответствии с которыми наследники признаются недостойными, подскажем, как доказать, что наследник является недостойным.

Какой наследник может быть признан недостойным

Законодательством предусмотрены основания для признания наследника недостойным. Рассматривая эти основания, мы условно разделили недостойных наследников на четыре группы.

Повторяем, что это разделение весьма условно. Но это и не столь важно.

Важным является то, что недостойным наследником признается лицо в том случае, когда обстоятельства совершенного им деяния, дающие основания к отстранению от наследства, подтверждены в судебном порядке: решением суда (в порядке гражданского судопроизводства) или приговором по уголовному делу (в случае совершения преступления).

  1. К первой группе относятся лица, совершившие деяния в отношении наследодателя, других наследников, а также против исполнения воли наследодателя, указанной им в завещании. Такие деяния должны носить исключительно противоправный и умышленный характер.

    https://www.youtube.com/watch?v=0B3nK-k0KzQ

    К ним можно отнести убийство или покушение на убийство самого наследодателя или его наследников. Дающими основания для признания наследника недостойным являются также действия, которые создали или могли создать угрозу жизни и здоровью наследодателя и других наследников.

    И в этом случае неважно, в чьих интересах действовал недостойный наследник, в своих собственных или в пользу других лиц, чтобы обеспечить приоритетное право при наследовании. Важно, чтобы умышленность и неправомерность действий недостойного наследника были установлены в суде.

    Мотивы совершения противоправных действий также не имеют значения: это могут быть и личные неприязненные и корыстные мотивы в отношении наследства.

    Указанные деяния, совершенные не умышленно, а по неосторожности не дают оснований для признания наследника недостойным. Лица, являющиеся недееспособными (признанные таковыми в судебном порядке), а также дети не могут быть признаны недостойными наследниками.

  2. Ко второй группе мы отнесли лиц, которые действовали в корыстных целях, совершая поступки, которые по их расчетам должны были увеличить их долю или долю других наследников в наследуемом имуществе

    К таким действиям можно отнести действия по подделке завещания, его уничтожению, запугиванию наследодателя, чтобы обратить его волю в свою пользу, а также угрозы в адрес других наследников с целью склонить их к отказу от наследства.

    Две вышеуказанные группы наследников признаются недостойными наследниками на основании вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым они признаются виновными в совершении уголовного преступления или на основании решения суда по гражданскому делу. В этих случаях решение о признании наследника недостойным принимается нотариусом. Отдельного решения суда о признании недостойными наследниками для нотариуса в этом случае не требуется.

  3. В третью группу входят лица, злостно уклонявшиеся от выполнения обязательств по содержанию наследодателя, хотя были обязаны это делать.

    Законодательством установлены, так называемые «алиментные обязательства». Эти обязательства в законодательном порядке закреплены между родителями и детьми, между супругами, между дедушками (бабушками) и внуками, пасынками (падчерицами) и отчимом (мачехой).

    Например, уклонение совершеннолетних детей от оказания помощи своим нетрудоспособным родителям, совершеннолетних внуков – дедушкам и бабушкам и т.д.

    При этом необходимо иметь в виду, что эти обязанности должны быть установлены судебным решением (за исключением тех случаев, которые касаются обязанностей родителей по предоставлению средств на содержание своих несовершеннолетних детей).

  4. К четвертой группе относятся лишенные в судебном порядке родительских прав и не восстановленные в этих правах к моменту наследования после своих детей родители.

    Лишение родительских прав и восстановление в родительских правах происходит исключительно в судебном порядке.

Недостойный наследник по завещанию

Об основаниях признания наследника недостойным рассказывает юрист в этом видеосюжете.

Как признать наследника недостойным

Признать недостойным наследника, относящегося по нашей классификации к 1-й, 2-й и 4-й группе не представляет особого труда.

Вступивший в законную силу обвинительный приговор суда (в случае совершения наследником уголовного преступления) или решение суда (например: о признании завещания недействительным, о лишении родительских прав) представляются нотариусу, который ведет наследственное дело. Указанные документы являются основанием для признания наследника недостойным и отстранения его от наследования.

Для признания факта злостного уклонения наследника от содержания наследодателя заинтересованным лицам необходимо обращаться в суд с исковым заявлением.

С иском о признании наследника недостойным и отстранении его от наследования может обратиться любое заинтересованное лицо, которое может рассчитывать на свою долю в наследстве, а также увеличение этой доли, т.е. наследники по закону.

В зависимости от обстоятельств в суд необходимо представить все доказательства, на которых истец основывает свои требования:

  • решение суда о взыскании алиментов;
  • исполнительный лист о взыскании алиментов;
  • приговор об осуждении за злостное уклонение от уплаты алиментов и средств на содержание детей, родителей или других лиц, которых был обязан содержать недостойный наследник;
  • справку службы судебных приставов об имеющейся задолженности по уплате алиментов;
  • справка службы судебных приставов о розыске ответчика в связи с уклонением от уплаты алиментов.

Доказательством может являться не только прямое уклонение от уплаты алиментов, но и сокрытие истинных доходов ответчика, смена места работы и жительства, с целью скрыть свое местонахождение.

Суд, рассматривающий дело о злостном уклонении от уплаты средств на содержание наследодателя, учитывает причины неуплаты этих средств и длительность уклонения ответчика. Ответчик в свою очередь, скорее всего, представит суду свои аргументы, оправдывающие его отношение к наследодателю.

Следует отметить, что процесс признания наследника недостойным довольно длительный и трудоемкий, связанный со сбором значительного количества доказательств в пользу вашего иска.

Зачастую, справиться с этой задачей под силу только квалифицированному юристу, который правильно составит исковое заявление, соберет необходимые доказательства и будет профессионально представлять ваши интересы в суде.

Образец иска о признании наследника недостойным

Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, в каких случаях наследник может быть признан недостойным. В предлагаемом видеоролике юристы комментируют это решение Верховного Суда.

Последствия признания недостойными наследниками

Признание недостойным наследником означает для него то, что он отстраняется от получения своей доли наследственного имущества.

В случае если признание наследника недостойным состоялось после получения наследства, он обязан возвратить его как необоснованно приобретенное.

Если имущество возвратить в натуральном виде не представляется возможным, возвращается стоимость указанного имущества.

При этом недостойный наследник обязан возвратить средства, которые он получил или должен был получить от эксплуатации этого имущества.

Необходимо отметить, что признание наследника недостойным, влечет за собой также и отстранение его от получения обязательной доли в наследстве и завещательного отказа.

Обязательная доля в наследстве

Завещание с завещательным отказом

Рассмотрев тему о недостойных наследниках, можно сделать вывод о том, что эта тема во все времена была острая, болезненная, а иногда и с ярко выраженным криминальным оттенком. Как мы убедились, в борьбе за наследство кипят страсти, которые вполне могут стать сюжетом для детективного романа. Если в вашей жизни возникла подобная ситуация – лучше обратиться за помощью к опытному юристу.

Источник: https://nasledstvo-ru.ru/kak-dokazat-chto-naslednik-yavlyaetsya-nedostojnym

Прежде чем принимать на себя наследство, нужно проверить, были ли у покойного кредиты

Что если появился прямой наследник про которого все забыли?

Парламент принял закон, который поможет решить проблему земельных паев, оставшихся бесхозными после смерти их владельцев

Миллионы украинцев имеют в собственности землю сельскохозяйственного назначения. В большинстве случаев это земельные паи, полученные людьми после реформирования колхозов и совхозов. В Украине свободная продажа таких участков запрещена, но они могут передаваться по наследству.

Кому достанется земельный пай, если наследников нет? А если спустя много лет родственники умершего землевладельца все-таки нашлись? На сегодняшний день многие эти вопросы не урегулированы.

На днях парламент принял Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно правовой судьбы земельных участков, владельцы которых умерли», призванный решить возникшие проблемы с наследованием земельных паев.

Подробнее о принятых парламентом новшествах «ФАКТАМ» рассказал председатель комитета аграрного и земельного права Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский.

— Хочу напомнить, что наследование земли происходит на общих основаниях. То есть либо по завещанию, либо, если такового нет, по закону. Существует пять очередей наследников, которые призываются по закону. Первая очередь — это супруги, родители и дети.

Если наследников первой очереди нет, то призываются наследники второй очереди— родные братья и сестры, дедушка и бабушка умершего. Если нет и их, то третьей и так далее. Это в теории. На практике в вопросах наследования земли ситуация более сложная.

По статистике, сейчас не имеют владельцев около трех процентов земельных паев, раздававшихся в процессе приватизации. В масштабах страны это огромные площади. В большинстве случаев хозяева этих участков умерли, а наследников нет, либо они по каким-то причинам не заявили о своих правах.

— И что происходит с такими землями по действующему законодательству?

— Если наследников нет, то вступает в силу такая юридическая норма, как выморочное наследство (по-украински — відумерла спадщина). То есть такой участок переходит в собственность территориальной общины в лице местного совета. Но это в теории.

На практике же в подавляющем большинстве случаев этого не происходит, так как признание того факта, что у покойного землевладельца нет наследников, — прерогатива суда, куда и должны обратиться местные власти. Но местные советы этим не занимаются.

Даже если такие участки сейчас кто-то обрабатывает, то, скорее всего, незаконно, по коррупционным схемам.

А если местные власти все-таки обращаются в суд, у них возникают финансовые сложности: чтобы подать иск, нужно уплатить судебный сбор в размере одного процента от стоимости земли. Зачастую денег в местных бюджетах на это не предусмотрено. Кроме того, даже судьи не всегда понимают, как и в чью собственность передавать «бесхозную» землю.

Важным новшеством принятого парламентом закона является освобождение от судебного сбора органов местного самоуправления за подачу заявления о признании наследства выморочным. Если президент подпишет закон, появится простой механизм быстрого перевода земельного пая в собственность территориальных общин. А дальше уже местные советы решат, как использовать «простаивающий» участок земли.

— То есть проблема бесхозных земель будет решена?

— Не все так однозначно. В целом закон даст положительный эффект, но возможны и нюансы. В частности, есть определенные риски в связи с временным управлением наследством.

Законом вводится норма, что если нет наследника по завещанию или по закону, то до признания судом наследства выморочным местный совет имеет право распоряжаться землей путем передачи в аренду. С точки зрения земельного законодательства, это правильно — участок земли сель­хоз­назначения не должен «гулять».

Но, с точки зрения гражданского законодательства, весьма сомнительно предоставление такого права не собственнику и даже не уполномоченному собственником лицу.

Еще один подводный камень — это предоставление кредиторам наследодателя права подавать заявление в суд о признании наследства выморочным. Тут есть две проблемы. Напомню, что, согласно действующему законодательству, наследство — это переход прав и обязанностей от наследодателя к наследнику.

То есть наследник принимает не только активы, деньги, имущество, но и долги наследодателя. Поэтому людям стоит знать: прежде чем принимать на себя наследство, нужно обратиться к юристу и проверить, были ли у покойного какие-то кредиты и не выступает ли его имущество залогом.

И если сумма этих долгов превышает стоимость получаемого наследства, то, может, лучше от него отказаться. Человек имеет право это сделать.

Так вот, новый закон предусматривает обязанность наследника, в данном случае местного совета, рассчитаться с кредиторами, если таковые существуют.

То есть, приняв на себя земельный пай, сельсовет автоматически принимает и долги наследодателя. Значит, кредиторы могут на законном основании потребовать их погашения.

А как быть, если долги превышают стоимость самой земли? В законе не предусмотрена возможность для местных властей отказаться от такого наследства.

https://www.youtube.com/watch?v=48Jfjkz2v78

Поэтому вскоре может возникнуть новая схема, позволяющая повесить долги на людей, которые находятся при смерти, чтобы потом эти долги взыскать с местных советов, то есть погасить за счет территориальной общины.

Особенно если учесть, что кредиторы могут сами подать заявление в суд о передаче земли сельсовету, даже без согласия территориальной общины или ее представителя— местного совета.

После положительного судебного решения кредитор обратится в суд с требованием взыскать долг с сельсовета, которому передано наследство должника вместе с его обязательствами. И все абсолютно законно! Что с этим делать, пока не понятно.

— Есть ли какие-то особенности государственной регистрации таких земельных участков?

— В случае перехода права собственности по суду никаких особенностей нет.

Однако закон предусматривает особенности в части передачи участка в аренду на то время, пока сельсовет не получил землю в собственность.

В этом случае регистрируется право аренды, но без регистрации права собственности. На мой взгляд, это не очень соответствует теории права, но в данном случае в таком порядке есть практическая необходимость.

— Решение о передаче наследства может принимать любой суд, в любом регионе Украины?

— Нет. Определение территориальной подсудности дел о неунаследованных земельных паях — это еще одно важное новшество данного закона. Представим ситуацию, когда собственник участка в Ивано-Франковской области выехал в Харьковскую область и там умер. Там же и открылось наследство.

По нынешнему закону получается, что сельсовет из Ивано-Франковской области должен подавать иск в суд, находящийся в Харьковской области, чтобы за ним признали право на участок, расположенный в Ивано-Франковской области. Это нонсенс. В новом законе этот казус исправили.

Теперь споры относительно земельных участков будут рассматриваться судом по месту нахождения недвижимости, независимо от того, кто выступает сторонами спора и где они находятся.

— Допустим, земельный участок по решению суда отошел к сельсовету. Но тут объявляется наследник, которого долго не было в Украине и он раньше не знал о полагающемся ему наследстве. Он сможет вернуть себе этот участок?

— Для начала давайте вспомним порядок наследования. Срок подачи заявления для принятия наследства — шесть месяцев. Срок исковой давности — три года. Поэтому если с момента смерти наследодателя прошло более трех с половиной лет, то главной проблемой объявившегося наследника будет доказать, что для пропуска этих сроков была уважительная причина.

Он должен подтвердить, что не знал и не мог знать об открытии наследства. Хочу отметить, что для наследников четвертой, пятой очереди сделать это легче, так как зачастую дальние родственники общаются крайне нерегулярно. Однако доказать свою неосведомленность процессуально очень сложно, особенно близким родственникам. Хотя, теоретически, возможно.

— Допустим, с момента смерти наследодателя уже прошло шесть месяцев, и вдруг об этом узнает дальний родственник, наследник пятой очереди. Как ему доказать свое право на наследство?

— Он должен обратиться с заявлением к нотариусу. На данный момент — к нотариусу по месту открытия наследства, а если новый закон вступит в силу, то по месту нахождения земельного участка. Нотариус потребует документы, подтверждающие родство. Это паспорта, свидетельства о браке, о рождении.

Если таких документов нет, то посылается запрос в органы регистрации гражданского состояния. В конечном итоге нотариус все равно откажет в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с пропуском сроков.

После получения такого отказа можно обращаться в суд с иском о восстановлении сроков, как раз мотивируя это тем, что данный наследник не знал о смерти своего дальнего родственника и о своих правах.

Хочу отметить, что в разумные сроки и при наличии документального подтверждения родства такие дела выигрываются. Но если наследодатель умер в 1999 году, а наследник обратился в суд в 2016 году, шансов практически нет.

— А в первые полгода после смерти собственника земли таких проблем не возникает?

— Тут все проще. В этом случае главная задача нотариуса — до истечения шестимесячного срока убедиться, что человек имеет право на наследство, и определить, нет ли других наследников той же или более высокой очереди.

https://www.youtube.com/watch?v=v90bDHACrw0

Фото Игоря Емельяненко, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, и

Источник: https://fakty.ua/223206-prezhde-chem-prinimat-na-sebya-nasledstvo-nuzhno-proverit-byli-li-u-pokojnogo-kredity-i-ne-vystupaet-li-ego-imucshestvo-zalogom

Жилищный практикум: можно ли купить/продать квартиру с пропавшим без вести?

Что если появился прямой наследник про которого все забыли?

22.08.2013 | 15:00 19738

К сожалению, исчезновение человека – явление в современном мире не такое уж редкое. Реально ли продать квартиру, если один из собственников или зарегистрированных в ней пропал без вести? И можно ли покупать такое жилье?

Как сообщает МВД России, в стране ежегодно в розыске находятся свыше 120 тысяч безвестно отсутствующих граждан – население небольшого города. Человек может отсутствовать годами. Тем временем у его родственников жизнь продолжается. Например, у них появилась необходимость улучшить жилищные условия.

Пропал не значит умер
По данным МВД РФ, около 90% несовершеннолетних и 80% взрослых, попавших в розыск, со временем находятся.

Так что собственникам, желающим продать квартиру, в которой жил пропавший человек, не следует торопиться.

Впрочем, сразу же после исчезновения сособственника или зарегистрированного в квартире совершить сделку и не удастся (незаконные махинации, связанные с подделкой документов, не в счет – речь о них мы не ведем вовсе).

Для начала рассмотрим вариант, при котором исчезнувший гражданин проживал в квартире, был в ней зарегистрирован, но не принимал участия в приватизации, не является собственником.

Сначала близкие пропавшего человека (родственники, наследники, совместно проживающие) заявляют о пропаже человека в полицию. И только спустя год с момента подачи заявления можно обращаться в суд для того, чтобы гражданин был признан безвестно отсутствующим (в обиходе чаще слышим – пропавшим без вести).

Судья запросит розыскное дело и вынесет соответствующее решение. Предъявления этого решения в паспортный стол достаточно для снятия с регистрационного учета. После этого квартиру можно продавать, менять, дарить.

Все выше сказанное касается продавца, но есть смысл взглянуть на такую сделку и с точки зрения покупателя. Если по статистике 80-90% разыскиваемых граждан рано или поздно бывают обнаружены, то приобретение жилья с пропавшим жильцом представляется крайне рискованной сделкой.

Например, один из жильцов признан безвестно отсутствующим и выписан из квартиры. Но в один прекрасный день гражданин нашелся и направился, как он думает, к себе домой, и обнаружил там чужих людей. Риск, что в квартире может появиться такой «незапланированный» жилец, проистекает из содержания статьи 44 Гражданского кодекса РФ «Отмена решения о признании гражданина безвестно отсутствующим».

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим. На основании решения суда отменяется управление имуществом этого гражданина (ст. 44 ГК РФ).

Суд прописку вновь обретенному гражданину восстановит. И необязательно его приютят родственники, которых он – так бывает часто – когда-то покинул добровольно и не подавал о себе вестей из-за нежелания поддерживать с ними связь.

В итоге он может заявить о своем праве пользования квартирой, а если его временное исчезновение произошло до приватизации, то и о нарушении права на участие в ней.

Не факт, что он сумеет вселиться в квартиру (регистрация не подразумевает права пользования), но не стоит полностью исключать и такую вероятность.

Судебные угрозы
Сложнее продать квартиру, когда безвестно отсутствующий является собственником или одним из сособственников жилья. Факт, что местонахождение человека неизвестно и он не подает о себе никаких вестей, не означает, что кто-либо имеет право распоряжаться его имуществом, если это не одобрено органами опеки и попечительства.

Органы опеки могут позволить продать, к примеру, хранящиеся в погребе овощи, принадлежащие пропавшему, так как со временем они приходят в негодность. Ведь, даже если хозяин вернется, такое его имущество перестанет существовать. Но органы опеки не позволят продать сам погреб.

Могут даже дать добро на продажу автомобиля, так как с годами он теряет ценность, но не позволят продать гараж для него.

Квартира, как правило, может быть продана не раньше, чем через пять с половиной лет: наследники безвестно отсутствующего имеют право подать в суд заявление о признании его умершим по истечении пяти лет, а через полгода вступить в наследство.

Впрочем, иногда суд может принять во внимание условия, при которых пропал наследодатель, и вынести решение уже через три года.

Такое возможно, например, если человек в момент исчезновения находился в зоне боевых действий, стихийного бедствия, техногенной катастрофы.

Покупатель может решить для себя, что приобретение квартиры пропавшего без вести, а затем признанного умершим гражданина, риска не несет, ведь он выступает в качестве добросовестного приобретателя. Однако по закону имущество лица, признанного умершим по ошибке, ему возвращается.

Конечно, это больше проблема наследников, продавших жилье наследодателя. Им предстоит возмещать ущерб – в денежном эквиваленте или каким-либо другим имуществом. Но сама по себе угроза судебного разбирательства – уже серьезный риск. По меньшей мере это трата времени и измотанные нервы. Да и стопроцентно выигрышной позицию добросовестного приобретателя назвать нельзя.

Оправдание риска
Итак, приобретение жилья, принадлежащего пропавшему без вести и признанному умершим, таит риск, связанный с «воскрешением» бывшего собственника и его обращением в суд. А покупка квартиры, в которую в один прекрасный день вернется зарегистрированный в ней жилец, чревата риском восстановления регистрации.

Впрочем, многие покупатели закрывают глаза на это, так как проблемные квартиры часто выставляются по цене ниже рыночной. В любом случае есть смысл попробовать оценить вероятность возвращения пропавшего без вести.

Выяснить, сколько ему было лет в момент исчезновения и сколько должно быть сейчас. При каких обстоятельствах он пропал. Насколько усердно его разыскивали (быть может, он живет на соседней улице).

Вероятно, риск окажется минимальным.

Покупатель может даже не знать о том, что приобретает проблемную квартиру, потому что продавец, выписавший безвестно отсутствующего, скорее всего, не упомянет о пропавшем родственнике. Не знать (или умолчать) о существовании «человека-невидимки» может и риэлтор, сопровождающий сделку.

Чтобы обнаружить такого «невидимку», часто бывает достаточно изучения истории квартиры. А если все-таки квартира, в которой проживал (имел право собственности и/или был зарегистрирован) безвестно отсутствующий, приобретена, то есть смысл застраховать титул (риск утраты права собственности).

Вячеслав Березниченко    Алексей Александронок   

Источник: https://www.bn.ru/gazeta/articles/120665/

Вопрос права
Добавить комментарий